Raccomandata
Incarto n. 32.2008.229 LG/DC/sc
Lugano 22 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 13 novembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1949, da ultimo attiva in qualità di titolare e gerente di un negozio di abbigliamento a __________, in data 18 luglio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per uno stato dopo un’”operazione di ernia discale – spondilartrosi vertebrale cervicale dorsale e lombare” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del Dr. __________, l’UAI con decisione del 13 novembre 2008 (doc. AI 36-1), preavvisata con progetto del 28 luglio 2008 (doc. AI 31-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita di invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006 (grado del 40%), argomentando:
" Dal maggio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dall'esame della documentazione medica agli atti, risulta una inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività dal giugno 2005 fino al settembre 2005. Dall'ottobre 2005 l'inabilità è del 40% nell'abituale attività, e dall'agosto 2007 presenta una capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate allo stato di salute, rispettose dei seguenti limiti funzionali:
- evitare di caricare e scaricare pacchi di merce troppo pesanti, alternando frequentemente la posizione, restando in parte seduta e in parte in piedi.
La pratica è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio in integrazione professionale, per una valutazione dal profilo economico professionale.
Dall'esame del dossier risulta che dal 30 settembre 2006 abbia cessato la sua attività di titolare e gerente di un negozio di abbigliamento, a causa del danno alla salute di cui lei è portatrice. In una nuova professione riteniamo che incontrerebbe troppe difficoltà, nel libero mercato del lavoro. Le possibilità di una nuova assunzione appaiono del tutto teoriche ed irrealistiche; reputiamo quindi che lei sia da ritenere non integrabile, da quando ha abbandonato l'attività in proprio. Quest'ultima attività è per contro da ritenersi medicalmente esigibile." (Doc. A2)
1.3. Contro questa decisione la ricorrente ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.
In sostanza RI 1 ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione che avrebbe sottovalutato la sua reale situazione psicofisica (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, fondandosi sulla perizia medica del Dr. __________ ha riconfermato il proprio provvedimento postulando la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a statuire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° maggio 2006.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 31).
Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Per dei casi in cui, invece del metodo straordinario è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il mandato di esperire una perizia reumatologica.
Lo specialista, nel referto del 3 settembre 2007, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, lo status neurologico e la documentazione radiologica ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
" (...)
4. DIAGNOSI:
4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
1. Sindrome panvertebrale cronica su:
1.1. Alterazioni degenerative multisegmentali, soprattutto a livello C5-C6 e C6-C7, nonché L2-L3 ed L4-L5.
1.2. Stato dopo intervento per ernia discale L4-L5 a dx il 24.06.2005 (fecit dr. __________).
1.3. Possibile componente somatoforme con tendenza alla cronicizzazione dei dolori a causa della diagnosi 3.
2. Iniziale poliartrosi alle mani; in modo particolare rizartosi a sx ed artrosi di Heberden al II° dito d'entrambe le mani.
3. Sindrome ansio-depressiva reattiva. (...)" (Doc. AI 18-7)
Lo specialista ha poi espresso la seguente valutazione e prognosi:
" (...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Si tratta di un'assicurata quasi 58enne che nei primi mesi del 2005 aveva presentato una lombosciatalgia acuta a dx, dovuta ad un'ernia discale L4-L5 con compressione della radice L5 di dx, la quale aveva necessitato di un intervento di decompressione (intervento poi eseguito nel mese di giugno dal dr. __________). Malgrado le molteplici terapie eseguite nei mesi successivi l'assicurata ha però sempre continuato a lamentare dolori lombosciatalgici. Nel corso degli ultimi mesi si sono inoltre aggravati dolori anche a livello cervicale, già presenti negli anni passati ma ora notevolmente aumentati, con irradiazioni verso la spalla ed il braccio dx. La paziente stessa sottolinea comunque come questi dolori siano peggiorati soprattutto a seguito del grave lutto che ha colpito la famiglia, causato dall'improvvisa morte del figlio 30enne in un incidente della circolazione nel mese di novembre dell'anno scorso. Da allora necessita pure di un sostegno medicamentoso antidepressivo, mentre non è mai stata in cura psicologica o psichiatrica.
L'assicurata afferma come i dolori dorsali siano ora praticamente costanti, solo parzialmente dipendenti dall'attività svolta. Malgrado l'esecuzione regolare di trattamenti fisioterapici, nonché di ginnastica mirata per la schiena sia a secco che in acqua, non vi è stato nel corso dell'ultimo anno alcun significativo miglioramento della sintomatologia algica. Sottolineo inoltre come ormai dal mese di settembre 2006 abbia definitivamente cessato la sua attività lavorativa nel negozio di moda da lei gestito per molti anni, motivo per il quale non vi è neppure più stata alcuna particolare sollecitazione fisica.
Clinicamente ho trovato un'assicurata in buone condizioni generali, di costituzione leggermente adiposa, ben collaborante ma evidentemente depressa. Non ho riscontrato un quadro clinico fibromialgico, si evocano però dolori abbastanza diffusi alla palpazione dell'intera muscolatura paravertebrale. I movimenti della colonna cervicale e lombare sono leggermente limitati e dolenti in tutte le direzioni, senza evocazione di alcun dolore irradiante nelle braccia o nelle gambe. Nessun segno clinico per una radicolopatia acuta (vi sono però dei leggeri residui deficits L5 al piede sx). Iniziale poliartrosi alle mani con partecipazione soprattutto delle articolazioni IFD, nonché dell'articolazione TMC a sx più che a dx (rizartrosi). Nessun segno clinico per un'artropatia infiammatoria.
Le indagini radiologiche dell'intera colonna vertebrale già eseguita nel corso degli ultimi anni hanno potuto evidenziare delle marcate alterazioni degenerative soprattutto a livello C5-C6 e C6-C7, nonché a livello L2-L3 ed L4-L5, senza comunque delle chiare compressioni delle strutture neurali.
I dolori attualmente lamentati dalla signora RI 1 possono a mio parere solo parzialmente venire spiegati dalle descritte alterazioni degenerative, tutto sommato compatibili con la sua età. Non ho attualmente riscontrato alcun segno clinico per una radicolopatia cervicale o lombare (gli esami neuroradiologici eseguiti l'anno scorso non avevano d'altronde evidenziato alcuna chiara compressione delle strutture neurali). Malgrado una certa diffusione dei dolori a livello dorsale di carattere chiaramente muscolare, non ho riscontrato un quadro clinico fibromialgico. Ho comunque il sospetto che gli attuali dolori alla colonna vertebrale siano fortemente influenzati dallo sviluppo depressivo intervenuto a seguito della morte del figlio nel novembre 2006. I dolori non hanno infatti al momento un chiaro carattere meccanico, né tanto meno un carattere infiammatorio.
L'assicurata d'altronde continua ad eseguire regolarmente dei trattamenti fisioterapici ambulatoriali per la sua colonna vertebrale, accompagnati pure dallo svolgimento abbastanza regolare di una corretta ginnastica medica per il tronco eseguita in parte a secco ed in parte in acqua. Non vedo perciò delle ulteriori possibilità terapeutiche per poter influenzare ulteriormente i suoi dolori.
Per quanto concerne la valutazione della sua capacità lavorativa, per l'attività precedentemente svolta quale gerente di un negozio di moda, che richiede comunque dei discreti sforzi per la colonna vertebrale (caricare e scaricare merce, attività inoltre da svolgere per la maggior parte della giornata in piedi), sussiste a mio parere una limitazione della capacità lavorativa pari a circa il 40%. Per un'attività fisicamente leggera, senza alcun significativo carico per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di estensione e flessione del tronco, lavori prolungati in posizione inergonomica), sussiste invece una solo leggera limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno ad un 20%. Quale casalinga vi è pure una parziale limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno ad un 30%.
La prognosi valetudinaria è comunque abbastanza sfavorevole, anche perché da parte dell'assicurata non vi è al momento alcuna motivazione a riprendere a svolgere una qualsiasi attività lavorativa (ha definitivamente cessato la sua attività di commerciante ed alla sua età non credo abbia alcuna intenzione di ricominciare un nuovo lavoro). Ho inoltre il forte sospetto che la sindrome depressiva, reattiva alla morte del figlio, influisca sensibilmente sul suo generale stato psico-fisico, rendendo assai improbabile il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico e mentale, come ho già accennato sopra, la signora RI 1 presenta un'evidente sindrome depressiva, attualmente in cura con 20mg di Cipralex giornalieri, scatenata dalla morte del figlio nel novembre 2006.
A livello fisico l'assicurata presenta delle patologie degenerative alla colonna cervicale e lombare, che possono almeno in parte giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa.
Nell'ambito sociale, ad eccezione del problema famigliare sopra descritto, non mi sembra di aver riscontrato dei problemi significativi tali da influenzare la sua capacità lavorativa.
2. Con sequenze dei disturbi sull'attività attuale
I problemi di natura degenerativa alla colonna vertebrale ritengo possano giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa quale gerente di un negozio di moda nella misura di circa il 40% (lavoro durante circa 5-6 ore al giorno). Nello svolgimento del suo lavoro dovrebbe evitare di caricare e scaricare pacchi di merce troppo pesanti, lavoro per il quale dovrebbe farsi aiutare da una dipendente. Dovrebbe inoltre cercare di alternare frequentemente la sua posizione, restando in parte seduta ed in parte in piedi. Questa limitazione della capacità lavorativa sussiste dal mese di ottobre 2005 (da inizio maggio vi era invece stata un'incapacità lavorativa al 100% dovuta alla lombosciatalgia dx, che aveva poi necessitato di un intervento di decompressione della V° radice nel mese di giugno).
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono In corso?....?
In considerazione dell'intera situazione socio-famigliare e dell'età non credo che misure di riqualifica o reintegrazione professionale entrino in considerazione per questa assicurata 58enne.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Molto probabilmente non sarà più possibile migliorare la sua residua capacità lavorativa per il lavoro svolto fino al mese di settembre 2006 (gerente di un negozio di moda), in assenza di un miglioramento dopo le molteplici terapie ambulatoriali eseguite nel corso dell'ultimo anno.
3. L'assicurata è in grado di svolgere altre attività:
Come già affermato nel punto A.5. ritengo che l'assicurata, sotto l'aspetto medico-teorico, sia da ritenere ancora abile allo svolgimento di una lavoro fisicamente medio-leggero nella misura di almeno l'80%. Si dovrebbe trattare di lavori che non richiedano sforzi eccessivi per la colonna vertebrale (vedi sopra) e che le permettano di cambiare frequentemente di posizione. Potrebbe ad esempio lavorare quale commessa presso un negozio di biancheria, di gioielleria/bigiotteria, ecc. Come già affermato non mi sembra comunque di aver riscontrato nell'assicurata alcuna motivazione a riprendere a svolgere un'attività lucrativa.
In considerazione dell'importante sindrome ansio-depressiva, ritengo che prima di valutare definitivamente la sua residua capacità lavorativa, bisognerebbe sottoporla ad una perizia psichiatrica.
Sperando di essere stato sufficientemente esaustivo nella mia valutazione per permettervi di prendere la corretta decisione, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali e
collegiali saluti." (Doc. AI 18/8-11)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Per quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________ nel proprio referto ha indicato che l’assicurata presenta dal profilo fisico delle patologie degenerative della colonna cervicale e lombare che possono, almeno in parte, giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa che lo specialista ha quantificato nella misura del 40% quale gerente di un negozio di moda. Per contro, in un lavoro fisicamente medio-leggero (lavori che non richiedono sforzi eccessivi per la colonna vertebrale e che le permettono di cambiare frequentemente di posizione) la capacità lavorativa è dell’80% (doc. AI 18-11).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non può essere la valutazione medico-funzionale datata 21 agosto 2006 / 20 settembre 2006 della Clinica __________ di __________ e, dunque, antecedente di un anno alla perizia del Dr. __________, nella quale viene posta sostanzialmente la medesima diagnosi del perito, mentre la valutazione della capacità lavorativa è solo leggermente differente rispetto a quanto indicato dal perito interpellato dall’amministrazione. L’esigibilità della precedente attività professionale è di mezza giornata, rispetto al 60% di abilità indicata dal Dr. __________.
Per contro in un’attività da leggera a medio pesante l’abilità indicata nell’esame EFL è di mezza giornata, mentre il perito ha fissato un grado dell’80% (cfr. doc. AI 18-10/11; A5)
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Per quanto riguarda invece la patologia psichiatrica, nella perizia del Dr. __________ viene evidenziato che “a livello psicologico e mentale (…) la Signora RI 1 presenta un’evidente sindrome depressiva attualmente in cura con 20mg di Cipralex giornalieri, scatenata dalla morte del figlio nel novembre 2006” (doc. AI 18-10, la sottolineatura è del redattore). Il medico ha inoltre indicato di avere il forte sospetto che “la sindrome depressiva, reattiva alla morte del figlio, influisca sensibilmente sul suo generale stato psico-fisico, rendendo assai improbabile il suo reinserimento nel mondo del lavoro” (doc. AI 18-10).
L’Ufficio AI, in data 20 settembre 2007, ha quindi sottoposto il quesito circa la necessità di una perizia psichiatrica al medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 19-1), il quale nel rapporto medico del 23 ottobre 2007 ha diagnosticato, oltre alla patologia reumatologica, anche la sindrome ansioso-depressiva reattiva, senza tuttavia indicare la necessità di ulteriori approfondimenti psichiatrici (doc. AI 22-1).
La ricorrente nelle osservazioni al progetto di decisione del 28 luglio 2008 aveva evidenziato il mancato approfondimento della patologia psichiatrica da parte dell’amministrazione, la quale tuttavia anche nella decisione impugnata in questa sede ha ripreso unicamente le limitazioni derivanti dalla patologia reumatologica ignorando del tutto quella psichiatrica.
Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che la ricorrente presenta dall’ottobre 2005 un’inabilità al 40% nell’abituale attività, mentre dall’agosto 2007 una capacità lavorativa dell’80%, senza procedere ad ulteriori accertamenti di natura psichiatrica relativi al periodo successivo al novembre 2006 (morte del figlio).
2.8. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata (per l'aspetto economico cfr. consid. 1.2).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 13 novembre 2008 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti