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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2011 C-380/2010

13 décembre 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,192 mots·~16 min·3

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité, décision du 18 novembre 2009

Texte intégral

Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l   adm in istratif   f édé ra l T r i buna l e   ammin istrati vo   f ede ra l e T r i buna l   adm in istrativ   f ede ra l Cour III C­380/2010 Arrêt   d u   1 3   d é c emb r e   2011 Composition Elena Avenati­Carpani, présidente du collège,  Francesco Parrino, Madeleine Hirsig­Vouilloz, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______,  représenté par Maître Jean­Marc Froidevaux,  recourant,  contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés  résidant à l'étranger (OAIE),  avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100,  1211 Genève 2,    autorité inférieure Objet Assurance­invalidité, décision du 18 novembre 2009.

C­380/2010 Page 2 Faits : A.  Le ressortissant portugais, A._______, né en 1955, père de deux enfants,  a travaillé en qualité d'ouvrir non qualifié et a cotisé à l'AVS/AI Suisse de  1982 à 1995. Il a présenté une demande de prestations AI pour adulte le  29 août 1995 auprès de l'agence communale AVS de Payerne (pce 14).  B.  Par  décision  du  21 mai 1996  de  l'Office  de  l'assurance­invalidité  du  canton  de  Vaud  (OAI­VD;  pce 29),  fondée  sur  un  prononcé  du  20 mars 1996 (pce 26), l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière  d'invalidité  dès  le  1er décembre 1995  fondée  sur  un  taux  d'invalidité  de  100 %.  Il  avait  été  retenu  comme  diagnostics  des  polyarthralgies  et  paresthésies  diffuses  dans  le  cadre  d'une  polyinsertionnite  grave,  de  céphalées  tensionnelles  et  de  troubles  somatoformes  douloureux  qui  engendraient  une  incapacité  de  travail  totale  dans  toute  activité  dès  le  19 décembre 1994 (pces 21 et 22). Le médecin traitant avait précisé dans  son  rapport  du  24 février 1996  (pce 22)  que  l'assuré  présentait  un  état  hyperalgique  généralisé,  y  compris  abdominal,  ayant  abouti  à  une  hospitalisation  au  CHUV,  sans  qu'un  diagnostic  plus  précis  qu'une  fibromyosite  puisse  être  posé  et  que  l'incapacité  de  travail  demeurait  totale, très probablement à vie.  L'intéressé est retourné dans son pays en juillet 1996 (pce 30), le dossier  fut transmis pour compétence à l'Office de l'assurance­invalidité pour les  assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a repris le versement des rentes  par  communication  du  22 août 1996  (pce 33)  puis  par  décision  du  1er juillet 1997  (pce 43),  remplaçant  celle  du  21 mai 1996  pour  tenir  compte  des  cotisations  accomplies  auprès  de  l'assurance  sociale  portugaise. C.  Suite  à  deux  révisions  introduites  par  l'OAIE  respectivement  les  3 juin 1999  (pce 59)  et  22 octobre 2003  (pce 69),  l'autorité  inférieure  a  indiqué  à  l'assuré,  par  communications  respectives  des  7 septembre 1999 (pce 62) et 21 septembre 2004 (pce 88), que  le degré  d'invalidité  n'avait  subi  aucune modification  et  que  la  rente  restait  ainsi  inchangée.  D.  Le  30 octobre 2008  (pce 90),  l'OAIE  a  introduit  une  troisième  révision. 

C­380/2010 Page 3 Dans le cadre de cette nouvelle révision, les documents suivants ont été  versés au dossier, entre autre : – le  questionnaire  pour  la  révision  de  la  rente  daté  et  signé  du  18 novembre 2008  duquel  il  ressort  que  l'assuré  n'exerce  plus  d'activité lucrative (pce 92); – le  rapport  E 213  du  19 décembre 2008  établi  par  le  Dr B._______,  médecin de  l'ISS, qui  fait état de mouvements sans altération, de  la  marche  avec  une  légère  boiterie  à  droite,  de  réflexes  normaux  et  symétriques, qui pose le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et  qui  considère  qu'il  n'y  a  pas  de  pathologie  invalidante  pour  la  profession exercée (pce 137). Appelé à se déterminer,  le Dr C._______, médecin de l'OAIE, a indiqué,  dans  son  avis  du  7 février 2009  (pce 140),  que  cette  documentation  ne  permettait pas de se prononcer et qu'il serait justifié de faire venir l'assuré  en  Suisse  pour  le  soumettre  à  une  expertise  rhumatologique  et  psychiatrique.  E.  Par  rapport  d'expertise  du  23 juillet 2009  (pce 152),  le  Dr E._______,  rhumatologie  FMH,  et  le  Dr D._______,  psychiatrie  et  psychothérapie  FMH,  du  Centre  d'Expertise  Médicale  (CEMED),  ont  retenu  les  diagnostics  de  spondylarthropathie  séronégative  en  rémission  avec  légères  séquelles,  de  talalgie  inférieure  gauche  et  de  syndrome  douloureux du compartiment antérieur des genoux et ont fixé la capacité  de travail à 100 % dans des activités de substitution qui tiennent compte  des  limitations  physiques  décrites  concernant  le  port  et  le  transport  de  charges  lourdes  et  le  travail  en  hauteur  exigeant  équilibre  et  souplesse  rachidienne.  Ils  ont  notamment  précisé  que,  sur  le  plan  psychique,  l'épisode  dépressif  réactionnel  d'intensité  moyenne  survenu  en  1994  n'avait  probablement  duré  que  quelques  mois  avec  une  réduction  passagère de la capacité de travail, que depuis le degré de la capacité de  travail était redevenu complet dans un laps de temps limité et qu'il devrait  rester  stable  et,  sur  le  plan  somatique,  que  la  capacité  de  travail  s'est  améliorée,  que cette amélioration devrait  se maintenir  et  qu'une activité  respectant les limitations décrites était exigible à 100%. F.  Par  prise  de  position  du  22 août 2009  (pce 155),  le  Dr C._______,  médecin de l'OAIE, a retenu une incapacité de travail totale dans l'activité 

C­380/2010 Page 4 habituelle dès le 1er décembre 1995 et une pleine capacité de travail dans  une activité de substitution dès le 5 mai 2009. Il a indiqué que l'expertise  pluridisciplinaire  avait  démontré  que  l'assuré  ne  présente  plus  de  pathologie  psychiatrique  et,  du  point  de  vue  somatique,  que  l'atteinte  fonctionnelle de l'appareil locomoteur montre également une amélioration  avec une capacité  de  travail  de 100 % pour une activité  de  substitution  adaptée.  Il  a  proposé  des  activité  de  substitution  comme  concierge  ou  gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée,  vendeur  par  correspondance,  réparateur  de  petits  appareils  ou  articles  domestiques,  caissier,  vendeur  de  billets,  dans  l'enregistrement,  le  classement,  l'archivage,  l'accueil  ou  la  réception,  standardiste  ou  téléphoniste et dans la saisie de donnée et de scannage.  Par  méthode  générale  d'évaluation  de  l'invalidité  du  2 septembre 2009  (pce 156), l'OAIE a calculé que du fait de son atteinte à la santé, l'assuré  subissait une perte de gain de 20,69 % dès le 5 mai 2009. G.  Par projet de décision du 3 septembre 2009  (pce 157),  l'OAIE a  informé  A._______ qu'il n'existait plus de droit à la rente d'invalidité au motif que  selon  les  documents  reçus,  il  avait  été  constaté  que  l'exercice  d'une  activité lucrative légère, mieux adaptée à l'état de santé serait exigible à  100 % dès le 5 mai 2009 et permettrait de réaliser plus de 60 % du gain  qui pourrait être obtenu sans invalidité. Par  lettre  du  1er octobre 2009  (pce 161),  l'assuré  a  formé  opposition  en  arguant  que  sa  santé  ne  lui  permettait  pas  d'exercer  les  activités  de  substitution  proposées,  il  a  produit  notamment  le  rapport  médical  du  1er octobre 2009  (pce 160)  du  Dr F._______  de  l'Hôpital  de  X._______  qui  retient une  incapacité pour  l'activité professionnelle habituelle et une  incapacité  globale  de  70 %  en  tenant  compte  de  toutes  les  limitations  articulaires existantes et qui se sont développées au fil des ans et qui ont  d'ores et déjà un caractère définitif au niveau cervical, lombo­sacral et du  bassin. H.  Appelé à se prononcer sur  la nouvelle documentation,  le Dr C._______,  médecin  de  l'OAIE,  a  indiqué,  dans  son  avis  du  31 octobre 2009  (pce 163),  que  le  certificat  du  1er octobre 2009  décrit  des  atteintes  au  niveau  de  l'appareil  locomoteur  déjà  mentionnées  dans  l'expertise  pluridisciplinaire  du  5 mai 2009  et  n'indique  pas  de  nouvelle  pathologie  fonctionnelle au niveau articulaire.

C­380/2010 Page 5 I.  Par décision du 18 novembre 2009, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité  de A._______ dès le 1er janvier 2010 en invoquant les mêmes motifs que  ceux du projet du 3 septembre 2009.  J.  Par  courrier  de  son  mandataire  du  18 janvier 2010  (TAF  pce 1),  A._______  a  interjeté  recours  contre  la  décision  du  18 novembre 2009  concluant  à  son  annulation,  à  ce  qu'une  nouvelle  expertise  rhumatologique  soit  ordonnée,  à  la  reconnaissance  de  son  incapacité  totale de travail et au rétablissement de la rente complète d'invalidité dès  le 1er janvier 2010.  Il  soulève à  l'encontre de  l'expertise effectuée divers  griefs,  notamment  qu'elle  est  contradictoire  en  ce  qu'elle  détermine  le  taux  d'invalidité  du  recourant :  ainsi  les  experts  indiquent  à  la  page  14  qu'il existe sur  le plan somatique une capacité de travail  résiduelle dans  une activité adaptée et d'autre part, page 15, que sur  le plan somatique  "une activité  respectant  les  limitations décrites est exigible à 100 %". La  mission d'expertise s'écarterait aussi du mandat  reçu dans la mesure où  elle se limite à confirmer ou infirmer  l'existence du syndrome de Morbus  Bechterew  et  le  rapport  comporterait  des  éléments  subjectifs  incompatibles  avec  la  mission  d'expertise  elle­même  dont  un  élément  essentiel est la neutralité. Le recourant fait en outre valoir que le dossier  transmis aux experts par l'office AI ne comporte aucune systématique et  des documents, en particulier l'examen pratiqué le 16 décembre 2003 par  le  Dr I._______  et  l'examen  du  16 juin 2004  par  l'ISS  de  Y._______,  n'auraient pas été soumis aux experts qui se seraient donc fondés sur un  dossier incomplet; il y aurait donc violation de l'art. 46 de la loi fédérale du  6 octobre  2000  sur  la  partie  générale  du  droit  des  assurances  sociales  (LPGA, RS 830.1).  K.  Par  réponse du 10 mai 2010  (TAF pce 7),  l'OAIE a  proposé  l'admission  partielle du recours dans  le sens que  la rente entière devait encore être  versée  pour  le mois  de  janvier 2010,  la  décision  ayant  été  notifiée  le  2  décembre  2009,  pour  le  reste  le  recours  devait  être  rejeté.  A  partir  du  1er février 2010, il ne subsiste en effet plus aucun droit à la rente puisque  avec une pleine capacité dans  les activités de substitution proposées,  il  s'agit d'activités simples qui ne nécessitent pas de formation particulière,  l'invalidité n'atteint plus qu'un taux de 21%. L'autorité inferieure estime par  ailleurs  qu'il  faut  accorder  une  pleine  valeur  probante  au  rapport  d'expertise  du CEMED et  que,  partant,  la  demande de  contre­expertise  formulée par le recourant doit être rejetée.

C­380/2010 Page 6 L.  Le 21 juin 2010 (TAF pce 9) le recourant, par le biais de son mandataire,  a déposé une réplique. Il a argué notamment que la décision litigeuse ne  procédait  à  aucune analyse  du  taux  d'invalidité  au  sens  de  la  LAI,  qu'il  faut  tenir  compte  des  circonstances  personnelles,  que  les  activités  statiques se heurtent aux douleurs retenues dans l'expertise et que si on  devait admettre par impossible que les activités de substitution proposées  étaient accessibles au  recourant,  il n'est sans doute pas  raisonnable de  soutenir  qu'elles  sont   exigibles  à  100 %  au  regard  des  difficultés  que  rencontre le recourant dans les actes simples de la vie.  M.  Le  23 juillet 2010  (TAF  pce 11),  l'OAIE  a  dupliqué  en  réitérant  ses  conclusions du 10 mai 2010. N.  Par  décision  incidente  du  13 août 2010  (TAF  pce 12),  le  Tribunal  administratif  fédéral  a  imparti  au  recourant  un  délai  de  30  jours  dès  réception  pour  s'acquitter,  sous  peine  d'irrecevabilité  du  recours,  d'une  avance  de  Fr. 300.­­  sur  les  frais  de  procédure  présumés.  En  date  du  31 août 2010 (TAF pce 14), A._______ s'est acquitté dudit montant. Droit : 1.  1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du  17  juin  2005  sur  le  Tribunal  administratif  fédéral  (LTAF, RS  173.32),  le  Tribunal  administratif  fédéral,  en  vertu  de  l’art. 31  LTAF,  connaît  des  recours  contre  les  décisions  au  sens  de  l’art. 5  de  la  loi  fédérale  du  20 décembre  1968  sur  la  procédure  administrative  (PA,  RS  172.021)  prises par  les autorités mentionnées à  l'art. 33 LTAF. En particulier,  les  décisions  rendues  par  l'OAIE  concernant  l'octroi,  respectivement  la  révision  ou  la  reconsidération,  de  rente  d'invalidité  peuvent  être  contestées  devant  le  Tribunal  administratif  fédéral  conformément  à  l'art. 69  al. 1  let. b  de  la  loi  fédérale  du  19  juin  1959  sur  l'assurance­ invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances  sociales  n'est  pas  régie  par  la  PA  dans  la  mesure  où  la  LPGA  est  applicable.  Selon  l'art. 2  LPGA,  les  dispositions  de  ladite  loi  sont  applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et  dans  la  mesure  où  les  lois  spéciales  sur  les  assurances  sociales  le 

C­380/2010 Page 7 prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA  s'appliquent  à  l'assurance­invalidité  (art. 1a  à 26bis  et  28 à 70),  à moins  que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3.  Selon  l'art. 59  LPGA,  quiconque  est  touché  par  la  décision  ou  la  décision  sur  opposition  et  a  un  intérêt  digne  d'être  protégé  à  ce  qu'elle  soit  annulée  ou  modifiée  a  qualité  pour  recourir.  Ces  conditions  sont  remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60  LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2.  Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par  les  motifs  invoqués  (art.  62  al.  4  PA)  ni  par  l'argumentation  juridique  développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,  vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par  la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral  définit  les  faits et apprécie  les preuves d'office et  librement (art. 12 PA).  Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13  PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie  se  limite  en  principe  aux  griefs  soulevés  et  n'examine  les  questions  de  droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou  le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.  6c;  Jurisprudence  des  autorités  administratives  de  la  Confédération  [JAAC]  61.31  consid.  3.2.2;  ANDRÉ  MOSER/MICHAEL  BEUSCH/LORENZ  KNEUBÜHLER,  Prozessieren  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht,  Bâle  2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren  und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677). 3.  3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États  membres sur  la  libre  circulation des personnes du 21  juin 1999  (ALCP,  RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont  également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des  systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil  du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux  travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur  famille  qui  se  déplacent  à  l'intérieur  de  la Communauté  (RS 0.831.109.  268.1), s'appliquant à  toutes  les rentes dont  le droit prend naissance au  1er  juin  2002  et  ultérieurement  et  se  substituant  à  toute  convention  de 

C­380/2010 Page 8 sécurité  sociale  liant  deux  ou  plusieurs  Etats  (art. 6  du  Règlement),  et  enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à  l'application  du  Règlement  (CEE)  n° 1408/71  (RS  0.831.109.268.11).  Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats  membres  de  la  Communauté  européenne  et  les  ressortissants  suisses  bénéficient  de  l'égalité  de  traitement.  Selon  l'art. 20  ALCP,  sauf  disposition  contraire  découlant  de  l'Annexe  II,  les  accords  de  sécurité  sociale  bilatéraux  entre  la  Suisse  et  les  États  membres  de  la  Communauté  européenne  sont  suspendus  dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  accord,  dans  la  mesure  où  la  même  matière  est  régie  par  le  présent accord. Dans  la mesure où  l'ALCP, en particulier son Annexe  II  qui  régit  la  coordination  des  systèmes  d'assurances  sociales  (art. 8  ALCP)  ne  prévoit  pas  de  disposition  contraire,  l'organisation  de  la  procédure  de même  que  l'examen  des  conditions  à  l'octroi  d'une  rente  d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2.  L'art. 80a  LAI  rend  expressément  applicables  dans  la  présente  cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les  Règlements  (CEE)  n° 1408/71  du  Conseil  du  14  juin  1971  et  (CEE)  n° 574/72  du  Conseil  du  21  mars  1972  relativement  à  l'application  du  Règlement (CEE) n° 1408/71. 4.  4.1. Le recourant fait grief notamment de l'état de désordre du dossier de  l'OAIE qui  ne  lui  aurait  pas permis d'apprécier de manière adéquate  sa  situation ni de transmettre un dossier complet aux experts. 4.2. Selon  l'art. 46 LPGA  l'assureur enregistre de manière systématique  tous  les documents qui peuvent être déterminants.  Il  en découle que  le  dossier doit former un tout complet et cohérent au moment où la décision  est  rendue  (cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER,  in: BERNHARD  WALDMANN/PHILIPPE  WEISSENBERGER  [Hrsg.],  Praxikommentar  VwVG,  Zurich Bâle Genève 2009, art. 26 n° 37). Cette exigence est d'une part le  corollaire obligé du droit de consulter le dossier (art 29 al. 2 Cst); elle sert  d'autre part à garantir les prises de décisions conformes au droit (KIESER,  op. cit., art. 46 n° 2; ATF 130 II 473 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral  9C_231/2007 du 5 novembre 2007 consid. 3). 4.3.  Il  appert  en  effet  que  le  dossier  ne  respecte  pas  un  ordre  chronologique,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  documentation  médicale  et  sa  consultation  s'avère  donc  difficile.  Dans  un  arrêt  du 

C­380/2010 Page 9 15 décembre 2010  (8C_319/2010),  le  Tribunal  fédéral  a  expressément  énuméré  les  exigences  liées  à  la  consultation  d'un  dossier.  Bien  qu'en  l'espèce ces exigences n'aient pas été respectées, ceci ne permet pas au  Tribunal de conclure que les médecins de l'OAIE n'ont pas pu apprécier  correctement la situation du recourant. Deuxièmement,  en  ce  qui  concerne  le  dossier  transmis  aux  experts  du  CEMED, l'OAIE fait valoir que c'est l'entier du dossier qui leur a été remis  avec  le  mandat  d'expertise  et  que,  vu  l'ampleur  de  celui­ci,  seules  les  pièces  jugées  les plus  importantes ont été expressément citées dans  le  rapport  d'expertise.  Or,  même  en  admettant  que  les  deux  pièces  mentionnées  par  le  recourant  (en  particulier  l'examen  pratiqué  le  16 décembre 2003  par  le  Dr I._______  et  l'examen  du  16 juin 2004  par  l'ISS  de  Y._______)  n'aient  pas  été  transmises  aux  experts,  rien  ne  permet  de  prétendre  qu'elles  avaient  une  importance  déterminante,  vu  que les experts disposaient de suffisamment d'informations pour juger de  l'état de santé et de la capacité de travail du recourant. Dès lors, ce grief  de vice d'ordre formel ne peut pas être retenu.  5.  Le recourant  fait aussi valoir que  l'expertise s'écarte du mandat  reçu en  s'appuyant sur  le  fait que dans celle­ci sous  le sous­titre "mandat" a été  repris le rapport du Dr C._______ du 11 février 2009.  Or, le mandat d'expertise a été clairement signifié aux experts en date du  18 février 2009  où  il  était  précisé  qu'ils  devaient  procéder  notamment  à  un examen rhumatologique et psychiatrique et s'exprimer par rapport aux  affection  de  l'assuré,  à  l'évolution  de  la maladie  et  se  prononcer  sur  la  capacité résiduelle de l'intéressé, ce que les experts ont fait. Le Tribunal  ne  voit  pas  en  quoi,  le  simple  fait  d'avoir  fait  référence  au  rapport  du  Dr C._______  –  qui  par  ailleurs  conclu  à  la  nécessité  d'une  expertise  rhumatologique  et  psychiatrique  –  devrait  conduire  à  retenir  que  les  experts se sont écartés du mandat qui leur a été assigné.  6.  L'examen du droit  à des prestations  selon  la LAI  s'agissant d'une  rente  octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la  décision  entreprise  eu  égard  au  principe  selon  lequel  les  règles  applicables sont celles en vigueur au moment où  les  faits  juridiquement  déterminants  se  sont  produits  (ATF  130  V  445  et  les  références).  Les  dispositions  de  la  LAI  et  de  la  LPGA,  sont  donc  citées  dans  le  présent 

C­380/2010 Page 10 arrêt  dans  leur  teneur  en  vigueur  dès  le  1er janvier  2008,  sauf  mention  contraire. 7.  7.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de  la LAI est  l'incapacité de gain  totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui  peut  résulter d'une  infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident  (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de  gain  toute  diminution  de  l'ensemble  ou  d'une  partie  des  possibilités  de  gain  de  l'assuré  sur  un  marché  du  travail  équilibré  dans  son  domaine  d'activité,  si  cette diminution  résulte d'une atteinte à  sa  santé physique,  mentale  ou  psychique  et  qu'elle  persiste  après  les  traitements  et  les  mesures  de  réadaptation  exigibles.  En  cas  d'incapacité  de  travail  de  longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une  autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 7.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI,  l'assuré a droit à un quart de rente  s'il est invalide à 40% au moins, à une demi­rente s'il est invalide à 50%  au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une  rente  entière  s'il  est  invalide  à  70%  au  moins.  Toutefois,  les  rentes  correspondant  à  un  degré  d'invalidité  inférieur  à  50%  ne  sont  versées  qu'aux  assurés  qui  ont  leur  domicile  et  leur  résidence  habituelle  en  Suisse  (art. 29 al. 4 LAI). Depuis  l’entrée en vigueur des Accords sur  la  libre  circulation  des  personnes,  les  ressortissants  d'un  Etat  de  la  Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au  moins,  ont  droit  à  un quart  de  rente  en application  de  l’art. 28 al. 2  LAI  s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre. 8.  8.1. La notion d'invalidité, dont  il est question à  l'art. 8 LPGA et à  l'art. 4  LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246  consid.  1b).  En  d'autres  termes,  l'assurance­invalidité  suisse  couvre  seulement  les  pertes  économiques  liées  à  une  atteinte  à  la  santé  physique  ou  psychique,  qui  peut  résulter  d'une  infirmité  congénitale,  d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour  évaluer  le  taux  d'invalidité,  le  revenu  que  l'assuré  aurait  pu  obtenir  s'il  n'était  pas  invalide  est  comparé  avec  celui  qu'il  pourrait  obtenir  en  exerçant  l'activité  qui  peut  raisonnablement  être  exigé  de  lui  après  les  traitements  et  les  mesures  de  réadaptation  sur  un  marché  du  travail  équilibré (art. 16 LPGA).

C­380/2010 Page 11 8.2.  Selon  une  jurisprudence  constante,  bien  que  l'invalidité  soit  une  notion  juridique  et  économique  les  données  fournies  par  les  médecins  constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences  de  l'atteinte  à  la  santé  et  pour  déterminer  quels  travaux  peuvent  être  encore  raisonnablement  exigés  de  l'assuré  (ATF  115  V  133  consid.  2,  114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective  tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider  si  les documents à disposition permettent de porter un jugement valable  sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport  médical,  il  s'assurera  que  les  points  litigieux  ont  fait  l'objet  d'une  étude  circonstanciée, que  le rapport se  fonde sur des examens complets, qu'il  prend également en considération les plaintes exprimées par la personne  examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la  description du contexte médical et  l'appréciation de la situation médicale  sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées  (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la  manière d'apprécier certains  types d'expertise ou de rapports médicaux.  Ainsi,  le  juge  ne  s'écarte  en  principe  pas  sans  motifs  impératifs  des  conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant  précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la  justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné  (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).  Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit  tenir  compte  du  fait  que  selon  l'expérience,  le  médecin  traitant  est  généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en  raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité  consid. 3b/cc et  les  références). Cette constatation s'applique de même  aux médecins  non  traitant  consultés  par  un  patient  en  vue  d'obtenir  un  moyen de preuve à  l'appui de sa  requête. Toutefois  le simple  fait qu'un  certificat  médical  est  établi  à  la  demande  d'une  partie  et  est  produit  pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur  probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant  aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie  au procès,  le Tribunal  fédéral n'exclut pas que  l'assureur ou  le  juge des  assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la  base  de  ceux­ci.  Dans  de  telles  constellations,  il  convient  toutefois  de  poser  des  exigences  sévères  à  l'appréciation  des  preuves.  Une  instruction  complémentaire  sera  ainsi  requise,  s'il  subsiste  des  doutes, 

C­380/2010 Page 12 même minimes, quant au bien­fondé des rapports et expertises médicaux  versés  au  dossier  par  l'assureur  (ATF 122 V  157,  162  consid.  1d; ATF  123 V  175,  176 s  consid.  3d;  ATF  125 V  351,  353 s  consid.  3b  ee;  cf.  aussi arrêts du Tribunal  fédéral  I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.  3.3  et  9C_55/2008  du  26  mai  2008  consid.  4.2  avec  références,  concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se  limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le  simple  fait  qu'un  avis  médical  divergent  – même  émanant  d'un  spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en  cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U  365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 9.  9.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente  subit  une  modification  notable,  la  rente  est,  d'office  ou  sur  demande,  révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou  encore  supprimée.  Le  deuxième  alinéa  de  la  même  règle  prévoit  que  toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force  est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou  encore  supprimée  si  les  circonstances  dont  dépendait  son  octroi  changent notablement. 9.2. L'art. 88a al. 1 du  règlement sur  l'assurance­invalidité du 17  janvier  1961  (RAI,  RS  831.201)  prévoit  que,  si  la  capacité  de  gain  de  l'assuré  s'améliore ou que son impotence s'atténue,  il y a  lieu de considérer que  ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux  prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée  se  maintienne  durant  une  assez  longue  période.  Il  en  va  de  même  lorsqu'un  tel  changement  déterminant  a  duré  trois  mois  déjà,  sans  interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.  Quant  à  l'art.  88bis  al.  2  let.  a  RAI,  il  dispose  que  la  diminution  ou  la  suppression de  la  rente ou de  l'allocation  pour  impotent  prend effet,  au  plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification. 9.3. Selon  la  jurisprudence du Tribunal  fédéral des assurances,  la  rente  peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état  de santé, mais aussi lorsque celui­ci est resté en soi le même, mais que  ses  conséquences  sur  la  capacité  de  gain  ont  subi  un  changement  important  (ATF 130 V 343  consid.  3.5, ATF 113 V 273  consid.  1a;  voir  également  ATF  112  V  371  consid.  2b  et  387  consid.  1b).  Il  n'y  a  pas  matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées 

C­380/2010 Page 13 et que  le motif de  la suppression ou de  la diminution de  la  rente  réside  uniquement  dans  une  nouvelle  appréciation  du  cas  (arrêt  du  Tribunal  fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V  371  consid.  2b  et  112  V  287  consid.  1b,  RCC  1987  p. 36,  Droit  des  assurances  sociales –  Jurisprudence  [SVR] 2004  IV n. 5  consid.  3.3.3).  Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du  dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2  et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p.  133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un  fondement  juridique  à  un  réexamen  sans  condition  du  droit  à  la  rente  (RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15). 9.4. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification  importante  du  degré  d'invalidité  au  sens  de  l'art. 17  LPGA,  le  juge  doit  prendre généralement en considération  l'influence de  l'état de santé sur  la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou  modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la  décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision  entrée en force, examinant matériellement  le droit à  la rente,  fondée sur  une  instruction  des  faits,  une  appréciation  des  preuves  et  une  comparaison des revenus conforme au droit constitue  le point de départ  pour  examiner  si  le  degré  de  l'invalidité  s'est  modifié  de  manière  à  influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 9.5. En  l'espèce,  le  recourant a bénéficié d'une  rente entière d'invalidité  dès  le  1er décembre 1995  ensuite  de  la  décision  de  l'OAI­VD  du  21 mai 1996  reconduite  les  7 septembre 1999  et  21 septembre 2004  avec  examen matériel.  La  question  de  savoir  si  le  degré  d'invalidité  du  recourant a subi une modification doit donc être  jugée en comparant  les  faits  tels  qu'ils  se  présentaient  le  21 septembre 2004  et  ceux  qui  ont  existé à la date de la décision litigieuse du 18 novembre 2009.  10.  En octobre 2008, une 3ème procédure de révision fut introduite par l'OAIE.  Suite  à  une  expertise  rhumatologique  et  psychiatrique  effectuée  en  Suisse le 5 mai 2009 par les Drs E._______ et D._______ du CEMED, a  été posé le diagnostic de spondylarthropathie séronégative en rémission  avec de légères séquelles, de talalgie  inférieure gauche et de syndrome  douloureux du compartiment antérieur du genou.  10.1. Du  point  de  vue  physique  lors  de  la  2ème  révision,  le médecin  de  l'ISS dans le rapport E 213 du 5 février 2004 avait indiqué que bien que le 

C­380/2010 Page 14 recourant ne puisse plus exercer son ancienne activité à  temps plein,  il  pouvait encore exercer une activité adaptée ou son activité habituelle à  temps partiel en tenant compte des limitations pour les activités à efforts  moyens  et  lourds.  Le Dr G._______,  orthopédiste,  avait mentionné  des  limitations de la mobilité des articulations de l'épaule, l'augmentation des  raideurs matinales pendant plus de deux heures et une cyphose dorsale  marquée par des raideurs sévères de la colonne vertébrale. En se basant  sur  ces  documents,  le  médecin  de  l'OAIE  avait  posé  le  diagnostic  de  spondylarthrite séronégative et précisé que l'état n'avait pas changé. Lors  de  la  dernière  révision,  le  rapport  E 213  du  19 décembre 2008  concluait à la présence d'une spondylarthrite ankylosante sans incapacité  de travail pour  l'activité exercée. De son côté,  le Dr E._______ a relevé,  dans  son  rapport  d'expertise  du  23 juillet 2009,  des  limitations  fonctionnelles prédominantes au rachis et à  la cage thoracique, qui vont  de  paire  avec  une  déformation  du  squelette  axial  dans  le  sens  d'une  cyphose accentuée du rachis dorsal et, en périphérie, une  limitation des  hanches et des genoux en présence d'une fasciite plantaire bilatérale. Du  point de vue neurologique, notamment, le tonus musculaire est conservé  aux  membres  supérieurs  avec  une  force  non  déficitaire;  aux  membres  inférieurs il n'y a pas de perte de force, la marche sur les talons ou sur la  pointe  des  pieds  est  parfaitement  exécutée,  les  sensibilités  sont  respectées, les réflexes ostéotendiniteux sont présents et symétriques, la  manœuvre  de  Lasègue  n'est  pas  douloureuse mais  seulement  freinée.  Au  plan  ostéarticulaire,  le  rachis  présente  une  mobilité  nulle  avec  des  flexions  latérales  juste ébauchées,  la  colonne cervicale est  limitée dans  toutes  les directions, mais surtout du côté gauche,  les triggers points de  la  fibromyalgie  sont  absents  et  les  insertions  ostéotendineux  sont  insensibles.  Les  articulations  coxo­fémorales  sont  limitées  symétriquement  avec  une  flexion  douloureuse  en  amplitude  maximale,  les genoux présentent un syndrome douloureux. Les autres articulations  périphériques  sont  exemptes  de  tuméfaction  inflammatoire,  elles  sont  toutes stables, bien mobiles, indolores à la mobilisation active ou passive,  à  l'exception  des  épines  calcanéennes  qui  sont  douloureuses  à  la  pression.  Les  experts  considèrent  que  le  tableau  présenté  par  l'assuré  dans  le  passé entrerait tout de même dans la catégorie des spondylarthropathies  séronégatives, en revanche, en l'absence de toute tuméfaction articulaire,  de  toute  autre  lésion  anatomique  objectivement  démontrable  et  d'une  activité  biologique,  on  peut  considérer  que  la  spondylarthropathie  est  actuellement  en  rémission  quasi­totale.  Sur  le  plan  somatique,  il  existe 

C­380/2010 Page 15 donc  une  capacité  résiduelle  de  travail  dans  une  activité  adaptée  avec  limitation  du  port  et  du  transport  de  charges  lourdes  et  du  travail  en  hauteur  exigeant  équilibre  et  souplesse  rachidienne.  Des  activités  respectant ces limitations sont exigibles à 100 %.  10.2. Sur  le plan psychique  lors de  la 2ème  révision,  le médecin de  l'ISS  n'a  nullement  fait  référence à  une quelconque pathologie  psychiatrique.  Le Dr H._______, psychiatre, dans son rapport du 14 juin 2004, a quant à  lui  diagnostiqué  une  dépression  réactionnelle  prolongée mais  légère,  a  pronostiqué une évolution chronique liée aux problèmes somatiques et a  considéré que du point de vue strictement psychiatrique,  il subsiste une  légère incapacité de travail. Le médecin de l'OAIE a donc considéré que  le recourant ne présentait pas une atteinte psychique relevante.  Lors  de  la  révision  concernée,  le  rapport  E 213  du  19 décembre 2008  mentionne  un  état  mental  et  émotionnel  "normal"  et  ne  pose  aucun  diagnostic  du  point  de  vue  psychiatrique.  Le  Dr D._______,  expert  psychiatre,  a  retenu  que  le  recourant  ne  présente  actuellement  de  troubles  de  l'attention,  de  la  concentration  ni  de  la  mémoire  ou  de  la  compréhension.  Il  n'a  pas  observé  de  signes  d'angoisse,  de  baisse  d'espoir ou vision pessimiste de l'avenir ni irritabilité ni de baisse d'intérêt  ou  de  plaisir,  pas  de  signes  en  faveur  d'un  trouble  obsessionnel  compulsif.  Il  relève  que  l'épisode  dépressif  majeur  que  l'assuré  a  vécu  durant  les  années  1994­1998,  caractérisé  par  un  abaissement  de  l'humeur, une diminution de l'intérêt et du plaisir et notamment une vision  pessimiste  de  l'avenir  s'est  vraisemblablement  amélioré  et  il  n'y  pas  de  critère  à  retenir  en  faveur  d'un  épisode  dépressif  ou  même  d'un  quelconque autre diagnostic plus léger tel que trouble de l'adaptation ou  autres. De ce point de vue, il n'y a donc pas d'incapacité de travail. 10.3. Se fondant sur ces éléments,  le médecin de l'OAIE a retenu, dans  ses prises de position des 22 août et 31 octobre 2009, en l'absence d'une  atteinte invalidante à la santé psychique invalidante, une amélioration de  l'état de santé de  l'assuré de ce point de vue et, sur  le plan somatique,  une amélioration fonctionnelle de l'appareil locomoteur. En tenant compte  de certaines limitations (pas de port et de transport de charges lourdes et  pas de travail en hauteur exigeant équilibre et souplesse rachidienne), il a  fixé  l'incapacité  de  travail  à  100 %  pour  l'ancienne  activité  dès  1er décembre 1995  et  la  capacité  de  travail  à  100 %  dès  le  5 mai 2009  pour des activités de substitution.

C­380/2010 Page 16 11.  11.1.  En  principe,  le  juge  ne  s'écarte  pas  sans  motifs  impératifs  des  conclusions  d'une  expertise  médicale  mandatée  par  le  Tribunal  ou  l'administration,  la  tâche  de  l'expert  étant  précisément  de  mettre  ses  connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur  les aspects médicaux d'un état de fait donné (sur la valeur probante des  certificats  médicaux  en  général  cf.  supra  consid.  6.3  et  6.4).  Selon  la  jurisprudence, peut constituer une  raison de s'écarter d'une expertise  le  fait  que  celle­ci  contient  des  contradictions,  ou  qu'une  surexpertise  ordonnée  par  le  tribunal  en  infirme  les  conclusions  de  manière  convaincante.  En  outre,  lorsque  d'autres  spécialistes  émettent  des  opinions  contraires aptes à mettre  sérieusement  en doute  la pertinence  des  déductions  de  l'expert,  on  ne  peut  exclure,  selon  les  cas,  une  interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au  besoin,  une  instruction  complémentaire  sous  la  forme  d'une  nouvelle  expertise médicale  (arrêts du Tribunal  fédéral 9C_459/2009 du 31 mars  2010  consid. 2.2;  I  742/04  du  1er  juin  2006  consid. 3.2;  I  582/05  du  5  octobre 2006 consid. 4.2). 11.2. Une évaluation médicale complète ne saurait  toutefois être remise  en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion  divergente.  Pour  qu'il  en  aille  différemment,  il  appartient  à  la  partie  recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables  – de  nature  notamment  clinique  ou  diagnostique  –  qui  auraient  été  ignorés  dans  le  cadre  de  l'appréciation  et  ainsi  seraient  suffisamment  pertinents  pour  en  remettre  en  cause  le  bien­fondé  ou  en  établir  le  caractère incomplet (arrêt du TF 9C_509/2010 du 4 février 2011, consid.  5.1). 11.3. En  l'espèce,  les  Drs E._______  et  D._______  se  sont  basés  sur  une  anamnèse  complète  et  sur  des  examens  circonstanciés,  ils  ont  dressé  ensuite  un  tableau  global  cohérent  et  ont  motivé  dûment  leurs  conclusions.  Les  Drs E._______  et  D._______,  notamment  dans  la  première  partie  de  leur  expertise,  ont  cité  les  documents médicaux  les  plus  importants  se  trouvant  au  dossier  (y  compris  diagnostics  et  conclusions)  dont  ils  ont  ensuite  tenu  compte  dans  leurs  appréciations.  Cette manière  de  procéder  a  permis  de  dresser  le  contexte médical  et  d'évaluer  la  situation  médicale  du  recourant  de  façon  satisfaisante.  En  évoquant  les  données  personnelles,  familiales  et  socioprofessionnelles,  les experts  ont  émis des  considérations utiles pour  se prononcer  sur  le  fonctionnement psycho­social de  l'intéressé et évaluer  la gravité de son 

C­380/2010 Page 17 atteinte  psychique  et  physique.  De  plus,  ils  ont  effectué  des  examens  complets, chacun dans leur domaine de compétences, en se fondant sur  les résultats d'analyses déjà au dossier et ceux révélés lors de l'expertise  de  façon  impartiale  et  répondant  parfaitement  au  mandat  et  aux  questions  soulevées  par  l'OAIE.  Il  convient  donc  de  reconnaitre  à  ce  document, conformément à la jurisprudence, pleine valeur probante. 11.4. Le recourant prétend qu'il y a contradiction entre l'affirmation selon  laquelle il a "une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée"  et  la  conclusion  "une  activité  respectant  les  limitations  décrites  est  exigible à 100 %".  Or,  le  Tribunal  constate  que  ces  deux  affirmations  ne  sont  pas  contradictoires :  la  capacité  résiduelle  est  en  contrapposition  avec  une  capacité globale c'est­à­dire une capacité dans tous genres d'activités, y  compris  les  travaux  lourds  et  pénibles.  Or,  le  recourant  peut  exercer  à  100 % uniquement des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles.  12.  Au  vu  de  ce  qui  précède,  la  Cours  de  céans  peut  se  rallier  aux  conclusions  du  médecin  de  l'OAIE  et  retenir,  en  accord  avec  les  médecins  de  l'ISS  et  les  experts  rhumatologue  et  psychiatre,  que  l'état  psychique  de  l'assuré  s'est  amélioré  en  comparaison  à  la  situation  existante aux moments de l'octroi et de la reconduite de la rente entière,  que,  sur  le  plan  somatique,  seules  des  limitations  fonctionnelles  modérées  doivent  être  prises  en  compte  et  que  le  recourant  présente  donc toujours une incapacité de travail dans l'activité habituelle de 100 %  dès  le 1er décembre 1995, mais une capacité de travail de 100 % dès  le  5 mai 2009  dans  une  activité  de  substitution  qui  tient  compte  de  ces  limitation. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la situation  médicale, en particulier du point de vue rhumatologique, a été examinée  de manière complète et qu'une ultérieure expertise n'est pas nécessaire. 13.  13.1.  Selon  le  principe  défini  à  l'art.  7  al.  2  LPGA,  seules  les  conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de  la  présence  d'une  incapacité  de  gain;  ce  principe  vaut  également  en  matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une  réintégration  professionnelle  qui  ne  serait  pas  la  conséquence  de  l'atteinte  à  la  santé  ne  doit  pas  être  pris  en  compte  pour  juger  de  la  présence d'une  incapacité de gain. Selon  la  jurisprudence constante du 

C­380/2010 Page 18 Tribunal  fédéral,  il  appartient  en  principe  à  la  personne  assurée  d'entreprendre  de  son  propre  chef  tout  ce  qu'on  peut  raisonnablement  attendre d'elle pour  tirer profit de  l'amélioration de sa capacité de  travail  médicalement  documentée  (réadaptation  par  soi­même;  cf.  ULRICH  MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p.  383);  autrement  dit  une  amélioration  de  la  capacité  de  travail  médicalement documentée permet,  nonobstant  une durée prolongée de  la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration  de  la  capacité  de  gain  et,  partant,  de  procéder  à  une  nouvelle  comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du  principe  dit  de  la  priorité  de  la  réadaptation  sur  la  rente,  d'après  lequel  aucune  rente  ne  saurait  être  allouée  dès  lors  qu'une  mesure  de  réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain  de  la  personne  assurée  (arrêt  du  TF  9C_368/2010  du  31  janvier  2011  consid. 5.2.2.1 et les références). 13.2.  Selon  cette  jurisprudence  récente,  une  rente  AI  octroyée  à  un  assuré âgé de plus de 55 ans ou pendant plus de 15 ans ne saurait être  réduite ou supprimée sans que  la capacité de  travail  résiduelle médico­ théorique  mise  en  évidence  sur  le  plan  médical  soit  objectivement  confirmée.  Il  est  en  particulier  nécessaire  d'examiner  si  la  réintégration  dans  le  marché  du  travail  doit  être  précédée  d'une  mesure  de  réintégration  et/ou  de  réadaptation,  sauf  s'il  apparaît  que  la  personne  assurée serait capable de réintégrer le marché du travail par ses propres  moyens (arrêts précité consid. 5.2.2.2 et 9C_163/2009 du 10 septembre  2010 consid. 4.2.2.). Dans  le  cas  particulier,  au  moment  de  la  suppression  de  la  rente,  le  1er janvier 2010, le recourant entrait dans sa 55ème année (février 1955) et  bénéficiait  d'une  rente  entière  depuis  plus  de  14  ans.  L'expertise  effectuée  au  CEMED  ne  se  prononce  aucunement  sur  la  question  de  savoir si une réintégration du recourant dans le marché du travail par ses  propres  moyens  était  envisageable.  Au  regard  de  la  longue  période  d'inactivité  et  de  l'impossibilité  de  reprendre  les  activités  lourdes  qui  étaient  les  siennes  auparavant,  les  chances  que  le  recourant  puisse  réintégrer  par  ses  propres  moyens  le  marché  du  travail  paraissent  aléatoires, même si les activités de substitution proposées par le service  médical de l'OAIE ne nécessitent d'aucune formation particulière. L'art. 61  al. 1  PA  autorise,  bien  qu'exceptionnellement,  à  renvoyer  la  cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment  lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen 

C­380/2010 Page 19 du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En  l'espèce,  il  convient de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il examine dans quelle  mesure  le  recourant  peut  tirer  profit  de  sa  capacité  de  travail  résiduelle  avant de statuer définitivement sur la révision de la rente. 13.3.  Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2009  doit  être  annulée  et  le  recours  partiellement  admis. Conformément  à  la  réponse de l'OAIE, il est reconnu au recourant le droit à une rente entière  pour  le mois de  janvier 2010  (cf.  consid.  9.2).  La  cause est  renvoyée à  l'autorité inférieure pour examen du droit aux prestations après cette date. 14.  14.1.  Le  recourant  ayant  eu  partiellement  gain  de  cause,  il  n'est  pas  perçu de  frais  de procédure  (art.  63 PA)  et  l'avance de  frais  fournie  de  Fr. 300.­­ lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2). 14.2.  Le  recourant  ayant  agi  en  étant  représenté,  il  lui  est  alloué  une  indemnité  globale  de  dépens  de  Fr. 2'500.­  à  charge  de  l'autorité  inférieure  (art. 64  al. 1  PA  et  art. 7  ss  du  règlement  du  21 février  2008  concernant  les  frais,  dépens  et  indemnités  fixés  par  le  Tribunal  administratif  fédéral  [FITAF,  RS  173.320.2]),  compte  tenu  de  l'issue  du  recours,  de  la  difficulté  de  la  cause  ainsi  que  du  travail  effectué  par  l'avocat.  (dispositif à la page 20)

C­380/2010 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.  Le  recours  est  partiellement  admis  et  la  décision  du  18 novembre 2009  annulée.  2.  Il  est  reconnu au  recourant  le droit  à une  rente entière pour  le mois de  janvier 2010. 3.  La  cause  est  renvoyée  à  l'autorité  inférieure  pour  nouvelle  décision  au  sens du considérant 13.2. 4.  Il  n'est  pas  perçu  de  frais  de  procédure  et  l'avance  de  frais  fournie  de  Fr. 300.­­ est restituée au recourant. 5.  Il  est  alloué  au  recourant  une  indemnité  de  dépens  de  Fr. 2'500.­­  à  charge de l'autorité inférieure.  6.  Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à  l'autorité  inférieure  (n°  de  réf.  AI  __/__.____.____.__  IR  ;  Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati­Carpani Delphine Queloz

C­380/2010 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de  la  loi  fédérale du 17 juin 2005 sur  le Tribunal  fédéral  (LTF, RS 173.110)  soient  remplies,  la  présente  décision  peut  être  attaquée  devant  le  Tribunal  fédéral,  Schweizerhofquai  6,  6004  Lucerne,  par  la  voie  du  recours  en  matière  de  droit  public,  dans  les  trente  jours  qui  suivent  la  notification.  Le  mémoire  indiquer  les  conclusions,  les  motifs  et  les  moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de  preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains  du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-380/2010 — Bundesverwaltungsgericht 13.12.2011 C-380/2010 — Swissrulings