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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2011 C-6532/2009

8. Juli 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,012 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 7 septembre 2009)

Volltext

Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l   adm in istratif   f édé ra l T r i buna l e   ammin istrati vo   f ede ra l e T r i buna l   adm in istrativ   f ede ra l Cour III C­6532/2009 Arrêt   d u   8   juillet   2011 Composition Vito Valenti (président du collège),  Madeleine Hirsig­Vouilloz et Michael Peterli, juges, Yannick Antoniazza­Hafner, greffier. Parties A.________,   recourant,  contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés  résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18,  case postale 3100, 1211 Genève 2,    autorité inférieure Objet Assurance­invalidité (décision du 7 septembre 2009).

C­6532/2009 Page 2 Faits : A.  Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le […] 1954, a travaillé  en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance en 1973 et de 1978 à  1992 en qualité de manœuvre pour divers employeurs (pces 4 p. 4 n° 631,  8,  108).  De  retour  en  Espagne,  il  oeuvre  en  dernier  lieu  en  tant  que  jardinier indépendant du 1er août 1995 au 26 juillet 1999, date à laquelle il  doit cesser cette activité pour cause de douleurs au dos (pces 4 p. 5 n° 72,  103  p. 2  n° 7.5,  116  p. 1  n° 3).  Les  institutions  de  sécurité  sociale  espagnoles  le mettent  au  bénéfice  d'une  rente  d'invalidité  à  partir  du  23  juin 2000 (pces 9, 103 p. 4 n° 9.16, 66, 67, TAF 1 p. 49). Une  première  demande  de  rente  auprès  des  organes  de  l'assurance­ invalidité suisses, déposée le 8 novembre 2000 (pce 4 p. 1), est rejetée par  décision du 5 octobre 2001 (pce 24), étant précisé qu'un recours  interjeté  contre cet acte est  rayé du rôle par  jugement du 29  janvier 2002 (pce 30  portant sur un retrait du recours). Une deuxième demande de rente auprès  des  autorités  suisses,  déposée  le  19  juillet  2004  (pce  39  p. 4),  est  à  nouveau  rejetée  par  décision  sur  opposition  du  5  janvier  2006  (pce 65)  confirmée  par  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  C­2644/2006  du  9  janvier 2008 (pce 98) et arrêt du Tribunal  fédéral 9C_169/2008 du 3 avril  2008 (pce 101 [jugement d'irrecevabilité pour cause de recours tardif]). B.  En  date  du  29  octobre  2008  (pce  103  p. 7  n° 14),  l'assuré  présente  une  troisième  demande  de  prestations  auprès  de  l'Institut  national  de  la  sécurité sociale espagnole (INSS), lequel transmet la requête à l’Office de  l’assurance­invalidité  pour  les  personnes  résidant  à  l’étranger  (ci­après:  OAIE). Lors de la procédure d'examen de la demande, l'autorité inférieure  recueille  divers  renseignements  économiques  et  médicaux  dont  notamment des rapports médicaux anciens apparemment non versés à la  cause précédemment des 28 janvier 2003 (pce 120) et 24 mars 2006 (pce  122), des certificats médicaux des 1er juillet 2008 (pce 124), 23 juillet 2008  (pce  123),  13  octobre  2008  (pce  125)  et  17  novembre  2008  (pce  126  [rapport  médical  détaillé  E 213]),  un  questionnaire  pour  l'assuré  du  27  février  2009  (pce  111)  et  un  questionnaire  pour  indépendant  du  6  avril  2009 (pce 116). C.  Le 8 juin 2009 (pce 129), l'OAIE, s'appuyant sur un rapport de son service  médical du 2 juin 2009 (pce 128), informe l'intéressé qu'il entend rejeter sa 

C­6532/2009 Page 3 demande de prestations. Selon  lui,  il  ressort du dossier que  l'atteinte à  la  santé provoque une incapacité de travail de 70% dans la dernière activité  exercée au sens des dispositions du droit des assurances sociales suisse;  en revanche, l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de  santé comme par exemple "ouvrier non qualifié/manœuvre, distribution de  courrier  interne"  serait  exigible  à  100% avec  une  perte  de  gain  de  21%,  taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. D.  Par acte daté du 29 juin 2009 (pce 133), l'assuré fait part de son désaccord  quant au projet de décision. Faisant valoir ses affections et  le fait que les  autorités  judiciaires espagnoles, par  jugements des 10  février 2003 et 17  février  2005,  lui  ont  reconnu  le  droit  à  des  prestations  basées  sur  une  invalidité  permanente  absolue,  il  estime  ne  plus  être  en  mesure  de  reprendre pied sur le marché du travail et avoir droit à une rente d'invalidité  en Suisse.  Il produit un certificat médical déjà au dossier du 14  juin 2006  (pce 132). E.  Par  décision  du  7  septembre  2009  (pce  136),  l'autorité  inférieure,  se  basant sur une prise de position de son service médical du 25 août 2009  (pce 135),  rejette  la demande de prestations de  l'assurée en  reprenant  la  motivation du projet de décision. F.  Par  acte  du  13  octobre  2009  (pce  TAF  1),  l'intéressé  défère  la  décision  précitée au Tribunal administratif fédéral en alléguant que le rapport E 213  du  17  novembre  2008  contient  une  erreur  manifeste  qu'il  convient  de  corriger dès  lors que  les  institutions de sécurité sociale espagnoles ne  lui  ont  pas  reconnu  une  incapacité  de  travail  permanente  totale  comme  mentionné au chiffre 3.1 du rapport précité mais une  incapacité de travail  absolue  comme  cela  a  été  arrêté  par  jugement  du  17  février  2005.  Il  en  découlerait  une  incapacité  de  travail  totale  pour  toute  profession,  ce  qui  serait confirmé par la documentation médicale versée au dossier. Il produit  des  certificats médicaux  des  21  juillet  2009  (pce  TAF  1  p. 38),  31  juillet  2009  (pce TAF 1 p. 43),  2  septembre 2009  (pce TAF 1 p. 42),  6 octobre  2009  (pce  TAF  1  p. 12 ss),  7  octobre  2009  (pce  TAF  1  p. 10 s.)  et  9  octobre 2009 (pce TAF 1 p. 7 ss), un certificat des  institutions de sécurité  sociale  espagnoles  du  3  octobre  2009  (pce  TAF  1  p. 49)  et  différents  rapports médicaux déjà versés à la cause.

C­6532/2009 Page 4 G.  Par  décision  incidente  du  14  janvier  2010  (pce  TAF  2),  le  Tribunal  de  céans  invite  le  recourant  à  verser,  dans  un  délai  de  30  jours  dès  notification dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure de  Fr. 300.­. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date  du 12 février 2010 (pce TAF 7 p. 2). H.  Par  réplique  du  30  juillet  2010  (pce  TAF  13),  le  recourant  confirme  ses  conclusions  antérieures  en  mettant  en  avant  le  fait  qu'il  a  produit  des  certificats des Drs B._______, psychiatre, et C._______, traumatologue et  orthopédiste qui confirment ses dires. Dans ces conditions, il est d'avis qu'il  ne peut être donné la préférence à l'évaluation du Dr D._______ dont il ne  connaît  pas  la  spécialisation  et  dont  l'avis  est  contredit  par  la  documentation médicale versée à la cause. I.  Par duplique du 24 août 2008 (pce TAF 15),  l'autorité  inférieure maintient  ses conclusions tendant au rejet du recours. Ce document est transmis au  recourant  pour  connaissance  (ordonnance  du  28  septembre  2010  [pce  TAF 16]). Droit : 1.   1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à  l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,  RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en  vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1  let. b de  la  loi  fédérale du 19  juin 1959 sur  l'assurance­invalidité (LAI, RS  831.20),  connaît  des  recours  interjetés  par  les  personnes  résidant  à  l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises  par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2.  En  vertu  de  l'art.  3  let.  dbis  PA,  auquel  renvoie  l'art.  37  LTAF,  la  procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans  la mesure où  la  loi  fédérale  du 6  octobre  2000  sur  la  partie  générale  du  droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art.  2  LPGA,  les  dispositions  de  la  présente  loi  sont  applicables  aux  assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure  où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al.  1  LAI  mentionne  que  les  dispositions  de  la  LPGA  s'appliquent  à 

C­6532/2009 Page 5 l'assurance­invalidité  (art.  1a  à  26bis  et  28  à  70),  à moins  que  la  LAI  ne  déroge à la LPGA. 1.3.  Selon  l'art. 59  LPGA,  quiconque  est  touché  par  la  décision  ou  la  décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit  annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont  remplies  en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al.  4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable. 2.  L'accord  entre  la  Suisse  et  la  Communauté  européenne  et  ses  Etats  membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS  0.142.112.681)  est  entré  en  vigueur  le  1er  juin  2002.  A  cette  date  sont  également  entrés  en  vigueur  son  annexe  II  qui  règle  la  coordination  des  systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du  14  juin  1971  relatif  à  l'application  des  régimes  de  sécurité  sociale  aux  travailleurs salariés, aux  travailleurs non salariés et aux membres de  leur  famille  qui  se  déplacent  à  l'intérieur  de  la  Communauté  (RS  0.831.109.  268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er  juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité  sociale  liant  deux  ou  plusieurs  Etats  (art. 6  du  règlement),  et  enfin  le  règlement  (CEE)  n°  574/72  du  Conseil  du  21  mars  1972  relatif  à  l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon  l'art. 3  du  règlement  (CEE)  n° 1408/71  les  ressortissants  des  Etats  membres  de  la  Communauté  européenne  et  les  ressortissants  suisses  bénéficient  de  l'égalité  de  traitement.  Par  ailleurs,  l'art. 20  ALCP  dispose  que,  sauf  disposition  contraire  découlant  de  l'annexe  II,  les  accords  de  sécurité  sociale  bilatéraux  entre  la  Suisse  et  les  Etats  membres  de  la  Communauté  européenne  sont  suspendus  dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  accord,  dans  la  mesure  où  la  même  matière  est  régie  par  le  présent  accord.  L'art. 80a  LAI  rend  expressément  applicables  dans  la  présente  cause,  s'agissant  d'un  ressortissant  de  l'Union  européenne,  l'ALCP et  les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et  (CEE) n° 574/72 du Conseil  du 21 mars 1972  relativement à  l'application  du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la circulaire AI n° 292  du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). 3.  

C­6532/2009 Page 6 3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment  où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas  à  prendre  en  considération  les modifications  du  droit  ou  de  l'état  de  fait  postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4  consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le  droit à une  rente de  l'assurance­invalidité doit être examiné au  regard de  l'ancien droit  pour  la période  jusqu'au 31 décembre 2007 et,  après  le 1er  janvier 2008, en  fonction des modifications de cette  loi  consécutives à  la  5ème  révision  de  la  LAI,  étant  précisé  que  le  nouveau  droit  n'a  aucune  influence sur le calcul des rentes d'invalidité mais qu'il a par contre introduit  des dispositions plus restrictives quant à la naissance du droit à la rente au  plus tôt et au temps de cotisation nécessaire pour avoir droit à une rente.  En  l'occurrence,  l'assuré  ne  s'est  pas  vu  reconnaître  le  droit  à  des  prestations  de  l'assurance  invalidité  en  janvier  2006  respectivement  par  jugement  du 9  janvier  2008 en  raison d'un  degré  d'invalidité  de 17%  (cf.  supra  let. A  2ème  paragraphe).  Il  s'ensuit  que  la  naissance  du  droit  à  la  rente reste subordonnée, dans le cadre de la présente nouvelle demande,  au délai d'attente d'une année (cf. supra consid. 5),  les conditions de l'art.  29bis  RAI  n'étant  à  l'évidence  pas  remplies  en  l'espèce  (ULRICH MEYER,  Bundesgesetz  über  die  Invalidenversicherung,  2ème  éd.,  Zürich  Bâle  Genève 2010, p. 366 s.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_596/2009 du 25 mai  2010  consid. 3.3).  Dans  ce  contexte,  on  note  que,  quand  bien  même  l'assuré  a  déposé  sa  demande  en  date  du  29  octobre  2008,  ce  dernier  estime implicitement avoir droit à des prestations de l'invalidité à une date  antérieure à celle du 31 décembre 2007 (sur ce point particulier cf. supra  consid. 9.2).  Selon  les  conclusions  de  l'assuré,  le  délai  d'attente  d'une  année  a  donc  commencé  à  courir  avant  le  1er  janvier  2008  (cf.  Office  fédéral  des assurances  sociales  [OFAS]  [éd.], Circulaire  sur  l'invalidité  et  l'impotence dans l'assurance­invalidité, état au 1er février 2010, n° 2010 s.).  Dans ces circonstances et conformément aux directives émises par l'OFAS  (lettre­circulaire  n° 253  du  12  décembre  2007),  il  se  justifie  dès  lors  d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour déterminer  à partir de quel moment l'éventuel droit à une rente aurait pu naître au plus  tôt.  Sauf  indication  contraire,  les  dispositions  citées  ci­après  sont  donc  celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré  présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du  droit,  les prestations ne sont allouées que pour  les douze mois précédant  le  dépôt  de  la  demande.  Concrètement  le  Tribunal  peut  se  limiter  à  examiner  si  la  recourante  avait  droit  à  une  rente  le  29  octobre  2007  (12  mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre 

C­6532/2009 Page 7 cette date et le 7 septembre 2009, date de la décision attaquée marquant  la  limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF  129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid.  1b). 4.  Selon  les normes applicables,  tout requérant, pour avoir droit à une rente  de l'assurance­invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions  suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8  LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année entière au  moins  de  cotisations  (art. 36  al. 1  LAI;  3  ans  selon  le  droit  en  vigueur  à  partir du 1er janvier 2008). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI  pendant  plusieurs  années  (pce  108)  et  remplit  donc  la  condition  de  la  durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide. 5.  L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est  l'incapacité de gain totale  ou  partielle  qui  est  présumée  permanente  ou  de  longue  durée,  qui  peut  résulter d'une  infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident  (art. 8  LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon  l'art. 7 LPGA, est  réputée  incapacité de gain  toute diminution de  l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de  l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si  cette  diminution  résulte  d'une  atteinte  à  sa  santé  physique,  mentale  ou  psychique  et  qu'elle  persiste  après  les  traitements  et  les  mesures  de  réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un  quart  de  rente  s'il  est  invalide à 40% au moins,  à une demi­rente  s'il  est  invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au  moins  et  à  une  rente  entière  s'il  est  invalide  à  70%  au  moins.  Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré  présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a  présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant  une  année  sans  interruption  notable  (lettre  b;  voir  ATF  121  V  264  consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre  a  s'applique  si  l'état  de  santé  de  l'assuré  est  stabilisé  et  a  acquis  un  caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile,  c'est­à­dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111  V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est victime le recourant, la lettre b  de cette disposition est applicable en l'espèce. 6.  Le  taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité  lucrative est  fixé  d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est­à­dire 

C­6532/2009 Page 8 essentiellement  selon  des  considérations  économiques.  Ainsi  le  revenu  que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui  qu'il  pourrait  obtenir  en  exerçant  l'activité  qui  peut  raisonnablement  être  exigé de  lui  après  les  traitements  et  les mesures de  réadaptation  sur  un  marché  du  travail  équilibré.  Aux  termes  des  art. 8  LPGA  et  4  al. 1  LAI,  l'objet  assuré  n'est  pas  l'atteinte  à  la  santé  physique,  mais  les  conséquences économiques de celles­ci, à savoir une  incapacité de gain  probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne  se  confond  pas  nécessairement  avec  le  taux  d'incapacité  fonctionnelle  déterminé  par  le  médecin;  ce  sont  les  conséquences  économiques  objectives de  l'incapacité  fonctionnelle qu'il  importe d'évaluer  (ATF 110 V  273  consid.  4).  Le  Tribunal  fédéral  a  néanmoins  jugé  que  les  données  fournies  par  les  médecins  constituent  un  élément  utile  pour  déterminer  quels  travaux  peuvent  encore  être  exigés  de  l'assuré  (ATF  125  V  256  consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V  156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 7.  Conformément  au  principe  inquisitoire,  l'administration  est  tenue  de  prendre  d'office  les mesures  d'instruction  nécessaires  et  de  recueillir  les  renseignements  dont  elle  a  besoin.  En  particulier,  elle  doit  mettre  en  oeuvre une expertise  lorsqu'il  apparaît  nécessaire de clarifier  les aspects  médicaux  du  cas  (ATF  117  V  282).  Si  l'administration  ou  le  juge,  se  fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les  investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que  certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que  d'autres  mesures  probatoires  ne  pourraient  plus  modifier  cette  appréciation,  il  est  superflu  d'administrer  d'autres  preuves  (appréciation  anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG­Kommentar, 2ème édition, Zurich  2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière  de  procéder  ne  viole  pas  le  droit  d'être  entendu  selon  l'art.  29  al.  2  Cst  (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).   8.  D'une manière  générale,  en  présence  d'avis médicaux  contradictoires,  le  juge  doit  apprécier  l'ensemble  des  preuves  à  disposition  et  indiquer  les  motifs  pour  lesquels  il  se  fonde  sur  une  appréciation  plutôt  que  sur  une  autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une  pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni  sa désignation sous  la  forme  d'un  rapport  ou  d'une  expertise,  mais  bel  et  bien  son  contenu.  Il  importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les  points  litigieux  importants aient  fait  l'objet d'une étude circonstanciée, que 

C­6532/2009 Page 9 le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en  considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été  établi  en  pleine  connaissance  de  l'anamnèse,  que  la  description  du  contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et  enfin que  les conclusions de  l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V  351 consid. 3a et les références). 9.  9.1.  Lorsque  la  rente  a  été  refusée  parce  que  le  degré  d'invalidité  était  insuffisant, la nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 4 RAI ne peut être  examinée  que  si  les  conditions  prévues  à  l'alinéa  3  de  cette  disposition   sont remplies. Ainsi, dans sa nouvelle demande, le recourant doit établir de  façon plausible que le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer  ses  droits.  En  cas  d'entrée  en  matière,  l'autorité  procède  de  façon  analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit examiner si  la modification  du  degré  d'invalidité  alléguée  s'est  effectivement  produite  depuis  la  dernière  décision  déterminante.  Si  tel  n'est  pas  le  cas,  elle  rejettera le recours. Dans le cas contraire, elle devra encore déterminer si  la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à une rente  d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de recours, il  incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF 117 V 198  consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2). 9.2. En l'espèce, par décision sur opposition du 5 janvier 2006, confirmée  par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008, le recourant ne  s'était  pas  vu  reconnaître  le  droit  à  une  rente  d'invalidité  au  motif  qu'il  présentait un taux d'invalidité de 17% insuffisant pour ouvrir  le droit à une  rente.   Contrairement  à  ce  que  semble  croire  l'assuré,  l'objet  du  présent  litige  porte  donc  uniquement  sur  le  point  de  savoir  si  son  taux  d'invalidité  a  connu une modification notable et d'une durée suffisamment  longue pour  ouvrir le droit à une rente successivement à la décision de rejet de rente du  5 janvier 2006 jusqu'au 7 septembre 2009, date de la décision attaquée (cf.  également  consid. 3.2). Dans  la mesure où  l'assuré  remet en question  le  bien­fondé  de  la  décision  du  5  janvier  2006  et  de  l'arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  subséquent  du  9  janvier  2008,  il  n'y  a  pas  lieu  d'examiner  plus  avant  ces  griefs  dès  lors  que  le  recourant  ne  peut  se  prévaloir d'aucun titre permettant de procéder à un tel examen. D'une part,  une reconsidération au sens de  l'art. 53 al. 2 LPGA n'est pas possible en  l'espèce dans la mesure où la décision du 5 janvier 2006 a été confirmée 

C­6532/2009 Page 10 par une autorité  judiciaire  (KIESER, op. cit., art. 53 n° 27; voire aussi arrêt  du  Tribunal  fédéral  8C_558/2010  du  27  décembre  2010  consid. 2.2.1).  D'autre  part,  une  révision  procédurale  de  l'arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral du 9 janvier 2008 selon les art. 121 ss de la loi du Tribunal fédéral  du 17 juin 2005 (par renvoi de l'art. 45 LTAF) présuppose une demande y  relative qui n'a pas été déposée en l'espèce, étant au surplus précisé qu'en  l'état  du  dossier  aucun  motif  de  révision  n'apparaît  être  donné  dans  la  présente affaire. 10.  Lors  du  rejet  de  la  demande  de  prestations  en  janvier  2006,  le  service  médical de  l'OAIE, se fondant notamment sur des rapports établis suite à  des  imageries  par  résonnance magnétique  (ci­après  IRM)  de  la  colonne  lombaire  des  2  janvier  2002  (pce  28  faisant  part  de  l'absence  de  compression  radiculaire  ou de  réduction du  canal)  et  22 mars 2004  (pce  36)  ainsi  qu'un  rapport  médical  détaillé  E 213  du  6  août  2004  (pce  37)  établi par le Dr E._______ (dont la qualification n'est pas connue), a retenu  que  l'assuré  présentait  une  arthrose  cervicale  avec  syndrome  cervical  inférieur,  un  status  après  hernie  discale  ayant  rendu  nécessaire  une  laminectomie  L3/L4  et  une  stabilisation  avec  arthrodèse  en  2001,  une  coxarthrose à droite, une périarthrite chronique des épaules et un  trouble  anxieux­dépressif  (prises  de  position  du  Dr D._______,  médecin  généraliste, des 15 avril 2005 [pce 53] et 3  juin 2005 [pce 57]). Selon  lui,  ces  affections  entraînaient  une  incapacité  de  travail  significative  dans  l'activité  habituelle  de  jardinier;  en  revanche,  l'exercice  d'une  activité  de  substitution  légère  restait  exigible  à  plein  temps.  Par  ailleurs,  une  comparaison  des  revenus  effectuée  en  date  du  3  janvier  2006  et  se  référant aux données 2004 de l'enquête suisse sur la structure des salaires  (pce 64) faisait apparaître un taux d'invalidité de 17.2%, étant précisé que  l'administration avait opéré une réduction du salaire d'invalide de 10% pour  tenir compte des particularités inhérentes au cas.  On note qu'en procédure de recours ayant fait suite à  la décision de rejet  de rente du 5 janvier 2006, l'assuré avait fait parvenir à l'administration de  la  documentation  médicale  nouvelle  dont  notamment  un  rapport  orthopédique du 14 juin 2006 (pce 136). Le service médical de l'OAIE avait  retenu que  les documents produits n'étaient pas susceptibles de remettre  en question le bien­fondé de la décision entreprise (cf. rapports des 13 avril  2006 [pce 75], 31 juillet 2006 [pce 83] et 30 octobre 2006 [pce 94] rédigés  par le Dr D._______).

C­6532/2009 Page 11 11.  Dans  le  cadre  de  la  nouvelle  demande  du  29  octobre  2008  dont  est  recours,  l'autorité  inférieure  a  notamment  versé  à  la  cause  un  rapport  détaillé E 213 du 17 novembre 2008 à nouveau établi par le Dr E._______.  Le médecin de l'INSS pose les diagnostics d'arthrose lombaire et cervicale  importante,  d'arthrodèse  L3­L5,  de  coxarthrose  de  la  hanche  avancée  et  de dysthymie (pce 126 p. 8 n° 7). Selon lui, l'évolution de l'état de santé est  lentement progressive au niveau ostéoarthrosique, précisant que, en ce qui  concerne  les  troubles  dégénératifs  de  la  colonne  vertébrale,  le  tableau  clinique  reste  similaire  à  la  situation  mise  en  évidence  dans  le  rapport  E 213  du  6  août  2004  (pce  126  p. 5  n° 4.8.1  et  p. 8  n° 8).  Sur  le  plan  psychique,  il  indique  que  l'évolution  est  actuellement  favorable  selon  la  nouvelle documentation produite (pce 126 p. 3 n° 4.1 et p. 8 n° 8). Fort de  ces  constats,  il  conclut  que,  sur  le  plan  strictement médical,  l'assuré  est  toujours  à  même  d'accomplir  un  travail  de  substitution  léger  exempt  de  responsabilité  significative  et  permettant  l'alternance  des  positions  (pce  126  p. 8  et  10).  Appelé  à  se  déterminer  sur  la  nouvelle  documentation  produite,  le Dr D._______ estime que  la  liste des diagnostics actuelle ne  diffère pas de celle retenue par le service médical de l'OAIE dans sa prise  de  position  du  15  avril  2005  et  que  la  situation  semble  même  s'être  améliorée  au  niveau  psychique  (prises  de  position  des  2  juin  2009  [pce  128]; voire aussi rapports des 25 août 2009 [pce 135] et 28 juin 2010 [pce  140]). Se  basant  notamment  sur  la  documentation  médicale  précitée,  l'OAIE  a  rejeté  la  nouvelle  demande  de  l'assuré  en  excluant  une  modification  du  taux d'invalidité de nature à ouvrir le droit à des prestations de l'assurance­ invalidité. Le recourant conteste cette appréciation en se basant avant tout  sur un  rapport orthopédique du 14  juin 2006. En procédure de  recours,  il  met  notamment  en  avant  des  rapports  médicaux  des  6,  7  et  9  octobre  2009. 12.  Cela  étant,  il  appert  que  la  documentation  médicale  antérieure  à  la  décision  attaquée  ne  permet  pas  de  conclure  ─ au  niveau  de  la  vraisemblance  prépondérante  valable  dans  le  droit  des  assurances  sociales ─ à une modification du taux d'invalidité avec incidence sur le droit  aux  prestations  au  sens  de  la  jurisprudence  précitée,  étant  rappelé  qu'il  convient  uniquement  de  se  déterminer  sur  l'évolution  de  l'état  de  santé  successivement  à  la  décision  du  5  janvier  2006  (cf.  supra  consid. 9).  Comme  exposé  ci­après,  il  n'en  va  pas  autrement  de  la  documentation 

C­6532/2009 Page 12 postérieure  au 7  septembre 2009 qui,  comme on  le  verra,  n'est  de  toute  façon pas déterminante pour l'issue de la cause (cf. consid. 13 ci­dessous). 12.1.  Sur  le  plan  psychique,  le  diagnostic  de  dysthymie  retenu  par  le  médecin de  l'INSS est confirmé par deux  rapports psychiatriques  récents  et  ne  saurait  être  remis  en  question  par  les  autres  rapports  médicaux  versés au dossier. 12.1.1.  Ainsi,  dans  un  certificat  du  1er  juillet  2008  (pce  124),  la  Dresse  F._______  atteste  que  l'assuré  est  suivi  à  l'Unité  de  santé  mentale  de  l'Hôpital  G._______  depuis  février  2004.  Mentionnant  que  le  patient  présentait  initialement une symptomatologie remplissant  les critères d'une  dépression majeure,  elle  relève  que  le  tableau  clinique  s'est  amélioré  au  cours  du  temps  et  s'est  stabilisé  au  stade  d'un  trouble  de  l'humeur  chronique correspondant à une dysthymie (CIM­10 F34.1). Ce constat est  corroboré  par  un  second  rapport médical  du  21  juillet  2009  établi  par  la  Dresse J._______  travaillant  également  à  l'Unité  de  santé  mentale  de  l'Hôpital G._______ (pce TAF 1 p. 38) qui reprend le même diagnostic que  sa  consoeur  précitée  et  démontre  ainsi  que  l'amélioration  mise  en  évidence  revêt  un  caractère  stable  et  durable.  Ces  avis,  émis  par  des  spécialistes en psychiatrie qui suivent l'assuré de longue date, ne sauraient  être infirmés par le rapport du 13 octobre 2008 établi par le Dr H._______,  psychotechnicien  (pce  125),  qui  se  limite  à  retenir  de  façon  succincte  et  imprécise  le  diagnostic  de  dépression  sévère  à  la  fin  d'une  liste  de  diagnostic  portant  sur  les  affections  physiques  (sur  la  valeur  probante  limitée de  tests psychologiques cf. arrêt du Tribunal  fédéral 9C_209/2011  du 27 mai 2011 consid. 3.2 in fine). Il en va de même des rapport des 23  juillet  2008  (pce  123),  31  juillet  2009  (pce  TAF  1  p. 43)  et  2  septembre  2009  (pce  TAF  1  p. 43)  qui  ne  sont  pas  rédigés  par  des  spécialistes  en  psychiatrie et qui se bornent à poser de manière imprécise le diagnostic de  dépression parmi d'autres diagnostics somatiques du recourant. 12.1.2. Dans ces conditions,  le Tribunal de céans ne peut que se rallier à  l'avis  des Drs D._______  et  E._______  estimant  que  l'atteinte  psychique  dont  est  atteint  le  recourant  n'entraîne  pas  d'incapacité  de  travail  de  l'assuré. On  rappellera que,  selon  la  jurisprudence  constante du Tribunal  fédéral,  une  dysthymie  ne  constitue  en  principe  pas  à  elle  seule  une  atteinte  à  la  santé  ayant  un  caractère  invalidant  (cf.  arrêt  du  Tribunal  fédéral  9C_246/2010  du  11  mai  2010  consid. 2.2.1  et  les  références  citées). Eu égard au fait qu'aucune atteinte psychique grave n'est mise en  évidence  à  côté  du  diagnostic  de  dysthymie,  il  n'y  a  pas  de  motifs  pertinents pour s'écarter de cette règle jurisprudentielle en l'espèce.

C­6532/2009 Page 13 12.2. Sur le plan somatique, il convient de faire les remarques qui suivent. 12.2.1. Dans un rapport du 7 juin 2006 (pce 79 établie suite à une IRM), la  Dresse  I._______  a  fait  notamment  part  d'une  protrusion  globale  des  disques  C3­C7  qui  provoque  une  compromission  générale  bilatérale  des  trous de conjugaison plus accusée au niveau C6­C7 et entrant en contact  avec  la  face antérieure de  la moelle épinière de  façon plus accentuée en  C3­C4;  elle  met  également  en  évidence,  entre  autres,  une  protrusion  globale  bilatérale  des  disques  L2­L3  et  L5­S1  qui  provoque  une  compromission modérée des trous de conjugaison. Dans  un  rapport  du  14  juin  2006  (pce  132),  le  Dr C._______,  traumatologue et  chirurgien orthopédiste,  relève que  le patient  souffre de  douleurs  sévères  au  niveau  lombaire  et  des  membres  inférieurs,  plus  accentuées du côté gauche, de douleurs cervicales, de paresthésie et de  déficience  musculaire  dans  les  membres  supérieurs,  de  déficience  fonctionnelle de l'épaule gauche et de douleurs et limitations de la hanche  droite.  Il  pose  les  diagnostics  d'arthrose  cervicale  très  intense  avec  douleurs  et  répercussions  fonctionnelles,  de  pathologie  radiculaire  des  deux  membres  supérieurs,  surtout  du  côté  droit,  de  type  irritatif  sur  compression radiculaire avant tout en C6­C7, de spondylarthrose lombaire  très  avancée  avec  arthrodèse  de  L3  à  S1,  de  radiculalgies  diffuses  et  multiples des deux membres  inférieurs, de  tendinopathie dégénérative de  l'épaule  droite  avec  douleurs  et  limitations  fonctionnelles,  de  neurose  dépressive très grave, d'insuffisance vasculaire cérébrale avec instabilité et  d'arthrose de la hanche droite. Ce praticien conclut qu'au vu des atteintes  somatiques et psychiques observées,  il  sied de  retenir une  incapacité de  travail  pour  tout  type  d'activité  avec  un  taux  de  85%. On  note  que  cette  appréciation de la capacité de travail ne différait guère de celle déjà rendue  par ce médecin en date du 3 novembre 2004 (cf. pce 51).  Appelé à se déterminer sur ce rapport médical, le Dr D._______, dans une  prise de position du 31  juillet 2006  (pce 83),  relève que  le Dr C._______  répète  à  nouveau  les  plaintes  et  handicaps  fonctionnels  subjectifs  rapportés  par  son  patient  comme  il  l'avait  déjà  fait  dans  un  rapport  du  3  novembre 2004. Ce praticien ne livrerait toutefois pas d'éléments objectifs  et cliniques permettant de confirmer les pathologies radiculaires alléguées.  En  particulier,  les  modifications  arthrosiques  et  les  protrusions  discales  mises  en  évidence  ne  permettraient  pas  de  rendre  plausible  une  compression  radiculaire.  Selon  le  médecin  de  l'OAIE,  il  s'ensuit  que  les  affections  somatiques  de  l'assuré  sont  suffisamment  prises  en 

C­6532/2009 Page 14 considération en  retenant  l'inexigibilité de  l'activité habituelle mi­lourde de  jardinier. 12.2.2.  Cela  étant,  force  est  de  constater  que  le  rapport  E 213  du  17  novembre 2008, établi en pleine connaissance des constats retenus par la  Dresse  I._______  dans  son  rapport  du  7  juin  2006  (cf.  pce  126  p. 7)  et  après un examen personnel de l'assuré en date du 14 novembre 2008 (pce  126 p. 2 n° 2.1), confirme  l'appréciation susmentionnée du Dr D._______.  En effet, le Dr E._______ estime que, en 2008, l'état de santé au niveau de  la pathologie lombaire est resté similaire à la situation observée en 2004 et  que l'assuré est toujours en mesure d'exercer un travail léger à plein temps  (pce 126 p. 5 et 10). Contrairement au Dr C._______, il relève l'absence de  toute  atteinte  neurologique  et  souligne  que  les  membres  supérieurs  ne  présentent  aucune  atteinte  fonctionnelle  (pce  126  p. 5).  Le  Tribunal  de  céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en question ce constat  émanant  d'un  médecin  neutre,  d'autant  que  le  recourant,  dans  le  questionnaire pour l'assuré du 27 février 2009 (pce 111 p. 4 n° 12), ne fait  nullement part de  limitations  fonctionnelles aux membres supérieurs, qu'il  concentre en vain son argumentation sur le fait que le rejet de la rente par  décision  du  5  janvier  2006  était  contraire  au  droit  (cf.  à  ce  sujet  supra  consid. 9.2) et que le rapport d'imagerie médicale du 7 juin 2006 (pce 79)  n'apparaissait  pas être de nature à démontrer une péjoration de  l'état  de  santé avec incidence sur la capacité de travail. Par ailleurs, on relève que  le Dr C._______ n'a jamais affirmé que les atteintes somatiques suffisaient  à elles seules pour justifier une incapacité de travail dans toute profession  mais  a  constamment  insisté  sur  la  corrélation  des  troubles  psychiques  (qu'ils considèrent toujours comme très graves) et physiques pour  justifier  son évaluation de la capacité de travail (cf. pces 52, 132 et TAF 1 p. 7 ss).  Or,  comme  mentionné  ci­dessus  (cf.  supra  consid. 12.1.2),  la  dysthymie  dont  souffre  le  recourant  ne  saurait  en  soi  suffire  pour  justifier  d'une  incapacité  de  travail  sur  le  plan  psychiatrique  en  droit  suisse.  En  outre,  l'appréciation  du  Dr C._______  est  d'autant  moins  convaincante  que  ce  praticien ne donne aucune information quant au traitement suivi en rapport  avec  l'atteinte  lombaire et des possibilités d'inventions chirurgicales  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  C­3724/2009  du  4  novembre  2010  consid. 5.2  in  fine).  Au  demeurant,  les  avis  médicaux  succincts  des  23  juillet 2008 (pce 123), 13 octobre 2008 (pce 125), 31 juillet 2009 (pce TAF  1  p. 43)  et  2  septembre  2009  (pce  TAF  1  p. 42)  qui  se  limitent  pour  l'essentiel à dresser une liste de diagnostics ne contiennent également pas  de  constats  cliniques  permettant  de  remettre  en  doute  le  bien­fondé  des  conclusions des D._______ et E._______ quant au caractère incapacitant  des atteintes physiques. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu 

C­6532/2009 Page 15 de  conclure  que,  sur  le  plan  somatique,  le  recourant  n'a  pas  connu  une  péjoration de son état de santé de nature à avoir une incidence sur le droit  aux prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_732/2009 du 18 août 2010  consid. 5.3;  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  C­3724/2009  du  4  novembre 2010 consid. 5.2).  13.  En procédure de recours, l'assuré a encore versé à la cause des certificats  médicaux des 6, 7 et 9 octobre 2009. Ces documents se rapportent à un  état  de  fait  postérieur  à  la  décision  attaquée,  de  sorte  qu'ils  sortent  du  cadre temporel du présent litige et ne sauraient être déterminants dans la  présente  affaire  (cf  supra  consid.  3.2).  Ce  nonobstant,  il  sied  de  retenir  que,  de  toute  façon,  ils  ne  sont  d'aucun  secours  au  recourant  pour  les  raisons exposées ci­après. Ainsi, dans un rapport du 7 octobre 2009 (pce TAF 1 p. 10 s. établie suite à  une  résonance  magnétique  de  la  colonne  cervicale  et  lombosacrée),  la  Dresse  I._______  fait  notamment  part  d'une  protrusion C3­C4, C5­C6  et  C6­C7  qui  provoque  une  compromission  modérée  des  trous  de  conjugaison  et  une  compression  de  la  face  antérieure  de  la  moelle  épinière. Elle signale également, entre autres, une protrusion globale des  disques L2­L3 et L4­L5 qui entraîne une sténose modérée du canal et un  trouble  dégénératif  du  disque  L5­S1  qui  est  en  contact  minime  avec  la  racine  S1  et  suggère  la  présence  d'une  hernie  discale.  Or,  comme  le  relève de façon convaincante le Dr D._______ dans son rapport du 28 juin  2010  (pce  140),  ce  document,  dont  les  constats  cliniques  n'apparaissent  pas foncièrement différents de ceux retenus dans le rapport du 7 juin 2006  de  ce  même  médecin  et  font  part  de  compressions  modérées  voire  minimes  de  la  racine  (cf.  supra  consid. 12.2.1  1er  paragraphe),  n'est  pas  susceptible de démontrer,  au niveau de  la vraisemblance prépondérante,  une  péjoration  de  l'état  de  santé  de  l'assuré  avec  répercussion  sur  sa  capacité  de  travail.  Il  en  va  de même  du  rapport  du Dr C._______  du  9  octobre 2009  (pce TAF 1 p. 7 ss), étant précisé que  les  remarques  faites  précédemment  quant  aux  rapports  antérieurs  de  ce  même  praticien  (cf.  supra consid. 12.2.2) s'appliquent également à ce document. En  ce  qui  concerne  le  rapport  du  6  octobre  2009  établi  par  le  Dr B._______, neurologue et psychiatre (pce TAF 1 p. 12 ss), celui­ci n'est  pas convaincant dès lors qu'il reprend dans une grande mesure tels quels  les  constats  mentionnés  dans  des  rapports  anciens  des  30  septembre  2002  (pce  33)  et  8  janvier  2003  (pce  120)  sans  faire  part  d'éléments  nouveaux  permettant  de  conclure  à  une  péjoration  de  l'état  de  santé  de 

C­6532/2009 Page 16 l'assuré successivement à la décision de rejet de rente du 5 janvier 2006 et  sans  indication  des  traitements  en  cours  voire  possibilités  d'inventions  chirurgicales sur le plan somatique. Par ailleurs, il pose de façon succincte  et  non  concluante  des  diagnostics  psychiatriques  différents  de  ceux  retenus par  les psychiatres suivant  l'assuré à  l'Unité de santé mentale de  l'Hôpital G._______  (à  savoir  notamment grave  trouble anxieux dépressif  mixte,  trouble somatoforme douloureux persistant sévère) sans se référer  spécifiquement à une classification internationale reconnue avec indication  du chiffre diagnostic correspondant. Au demeurant, on ne voit pas en quoi  l'insuffisance vertébrobasilaire mentionnée par Dr B._______─ qui en outre  n'est  pas  retenue  par  le médecin  de  l'INSS et  les  psychiatres  traitant  de  l'assuré ─  aurait  une  incidence  quelconque  sur  la  capacité  de  travail  du  recourant  dans  l'exercice  d'une  activité  simple  et  répétitive  telle  que  préconisée  par  l'administration  (cf.  également  la  prise  de  position  du  service  médical  de  l'OAIE  du  13  avril  2006  [pce 75]).  Eu  égard  à  l'ensemble  de  ces  éléments,  le  Tribunal  de  céans  peut  donc  se  rallier  à  l'avis du Dr D._______ qui considère que le rapport du 6 octobre 2009 se  base  avant  tout  sur  les  plaintes  subjectives  de  l'assuré  sans  faire  part  d'éléments objectifs suffisants pour  justifier  les plaintes alléguées et n'est  par conséquent pas de nature à rendre plausible une péjoration de l'état de  santé de l'assuré, antérieure à la décision attaquée, avec incidence sur sa  capacité de  travail dans une activité  légère adaptée  (prise de position du  28 juin 2010 [pce 140]). 14.  Finalement  le Tribunal administratif  fédéral ne peut suivre  l'argumentation  du  recourant,  selon  laquelle  l'administration  aurait  enfreint  le  droit  en  reconnaissant  aux  prises  de  position  du  Dr D._______,  médecin  généraliste,  une  valeur  probante  supérieure  quand  bien  même  il  aurait  produit  des  avis  divergents  émanant  notamment  d'un  psychiatre/neurologue  et  d'un  orthopédiste.  Nonobstant  le  fait  que  les  rapports mis  en évidence par  l'assuré  ne  sont  pas  convaincants  et,  pour  les raisons exposées dans  les considérants précédents (voire notamment  consid. 12.2.2  et  13),  doivent  être  écartés  faute  de  revêtir  une  valeur  probante  suffisante,  le médecin  de  l'OAIE  disposait  d'une  documentation  médicale  spécialisée  permettant  de  se  prononcer,  au  niveau  de  la  vraisemblance prépondérante, sur  la capacité de  travail de  l'assuré, étant  précisé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un médecin, quelle  que soit sa spécialisation, est en principe en mesure d'émettre un avis sur  la  cohérence  d'un  rapport  d'un  confrère  (arrêt  du  Tribunal  fédéral  9C_711/2010  du  18 mai  2011  consid. 4.3).  Ainsi,  en  ce  qui  concerne  le  trouble  psychiatrique,  le Dr D._______  s'est  appuyé  sur  les  rapports  des 

C­6532/2009 Page 17 psychiatres traitant de l'assuré qui faisaient part d'une amélioration de l'état  de santé de l'assuré par rapport à février 2004 et posaient le diagnostic de  dysthymie.  Sur  le  vu  de  ces  données  objectives  claires  et  de  la  jurisprudence  en  la  matière,  il  n'apparaissait  aucunement  nécessaire  de  requérir  l'avis  d'un  psychiatre  pour  juger  de  la  capacité  de  travail  de  l'assuré. Sur le plan somatique, le Dr D._______ disposait d'un certificat du  7 juin 2006 (pce 79) établi après que l'assuré a été soumis à une IRM. Ce  document,  de  même  que  le  rapport  du  7  octobre  2009  postérieur  à  la  décision  attaquée  (pce  TAF  1  p. 10  également  établi  après  la  réalisation  d'une IRM) n'apportaient pas d'éléments objectifs suffisants permettant de  conclure  à  une  modification  du  taux  d'invalidité,  d'autant  que  l'avis  du  Dr D._______ quant à  la capacité de travail de  l'assuré était confirmé par  l'évaluation  de  son  confrère  de  l'INSS  qui  avait  procédé  à  un  examen  personnel  du  recourant  et  a  établi  un  rapport  médical  E 213  rendu  en  pleine  connaissance de  l'anamnèse  et  en  tenant  compte  des  plaintes  de  l'assuré  comme  le  requiert  la  jurisprudence  (arrêt  du  Tribunal  fédéral  I 367/06 du 30 mai 2007 consid. 4.2). Dans ces conditions, l'administration  pouvait  se  prononcer  dans  la  présente  affaire  sans  procéder  à  des  investigations complémentaires sur le plan somatique (cf. arrêt du Tribunal  fédéral  8C_732/2009  du  18  août  2010  consid. 5.3;  arrêts  du  Tribunal  administratif  fédéral  C­3724/2009  du  4  novembre  2010  consid. 5.2;  C­ 4016/2009 du 31 janvier 2011 consid. 3.2.1). 15.  Au vu de tout ce qui précède, il appert que la modification de l'état de fait  alléguée  par  le  recourant  n'est  pas  de  nature  à  avoir  une  incidence  significative sur sa capacité de gain dans une activité adaptée et, partant,  sur  le  taux d'invalidité  retenu par  jugement du Tribunal  administratif  du 9  janvier 2008. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison  des  revenus  (cf. arrêt du Tribunal  fédéral 9C_766/2009 du 12 mars 2010  consid. 3.2). 16.  Vu  l'issue  de  la  cause,  les  frais  de  procédure,  fixés  par  le  Tribunal  de  céans à Fr. 300.­, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2  LAI  et  art.  3  let.  b  du  règlement  du  21 février  2008  concernant  les  frais,  dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS  173.320.2]).  Ce  montant  est  compensé  par  l'avance  de  frais  du  même  montant fournie par l'assuré. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA  a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

C­6532/2009 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.  Le recours est rejeté. 2.  Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.­, sont mis à la charge du  recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de  Fr. 300.­. 3.  Il n'est pas alloué de dépens. 4.  Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza­Hafner Indication des voies de droit : Le  présent  arrêt  peut  être  attaqué  devant  le  Tribunal  fédéral,  Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de  droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82  ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS  173.110]).  Le  mémoire  doit  indiquer  les  conclusions,  les  motifs  et  les  moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de  preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains  de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

C-6532/2009 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2011 C-6532/2009 — Swissrulings